Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

 

 

 

 


«Гражданские правоотношения»

/ Гражданское право
Конспект, 

Оглавление

 

1. Понятие, структура и признаки гражданского правоотношения

 

    Гражданско-правовые нор­мы, содержащиеся в различного рода нормативных актах, призваны регулировать общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Важную роль в раскрытии механизма граждан­ско-правового регулирования общественных отношений играет поня­тие гражданского правоотношения.

    В результате урегулирования нормами гражданского права обще­ственных отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Гражданское правоотношение – это не что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные отношения. В резуль­тате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущест­венные отношения, устанавливаются личные неимущественные пра­воотношения.

    Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями, лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не могут не отражаться на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического базиса, их связь и взаимодействие. Ценность гражданского имущественного правоотношения как опреде­ленного научного понятия в том и состоит, что оно позволяет выделить то звено в цели всеобщей связи и взаимодействия, в котором непос­редственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного харак­тера. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для характеристики механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой надстройки и экономического базиса как раз и происходит в том звене, которое называют гражданским имущественным правоот­ношением. Поэтому гражданское имущественное правоотношение представляет собой специфическую форму связи между правовой над­стройкой и экономическим базисом общества.

    Понятие гражданского правоотношения как общественного отношения, урегулированного нормой гражданского права, в равной мере подходит и к личным неимущественным правоотношениям. Правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придает определенную форму уже существующим личным неимущественным отношениям, которые становятся одним из видов гражданских правоотношений.

    Входящие в предмет гражданского права общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве случаев граж­данские правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основанием возникновения правоотношения является договор. Это с неизбежностью отражается и на характере гражданских правоотношений. Наиболее существенной чертой гражданских правоотношений является равенство их сторон, их юридическая независимость друг от друга. Ни одна из сторон в граж­данском правоотношении не может повелевать другой стороной и диктовать ей свои условия только в силу занимаемого ею положения. Если управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе требовать определенного поведения от обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или прямого указания закона. Так, заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения работы, но той, которую последний согласится выполнить в соответ­ствии с заключенным между ними договором. Даже в тех случаях, когда гражданское правоотношение устанавливается помимо воли его участ­ников, последние также находятся в юридически равном положении. Например, в случае причинения вреда делигтное обязательство зача­стую возникает независимо от желания причинителя вреда. Однако и в этом гражданском правоотношении стороны находятся в юридически равном положении и подчиняются только закону.

    Юридическое равенство сторон является неотъемлемым свойством гражданского правоотношения. С утратой этого свойства меняется и природа правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Так, приобретая в собственность квартиру у местной администрации, гражданин вступает в гражданское правоотношение и находится в юридически равном с местной администрацией положе­нии. Однако ситуация меняется, если местная администрация распре­деляет жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. В возникающем здесь правоотношении местная администрация выступает уже как орган, обладающий властными полномочиями по отно­шению к гражданину, исключающими юридическое равенство сторон. Поэтому данное правоотношение по своей юридической природе яв­ляется не гражданско-правовым, а административным.

    Более ясное представление о гражданском правоотношении возни­кает тогда, когда оно рассматривается не только как единое целое, но и в виде отдельных составляющих его элементов, к числу которых относятся содержание, форма, субъекты и объекты правоотношения.

    В процессе гражданско-правовом регулирования общественных отношений их участники на­деляются субъективными правами и обязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют поведение участников в рамках суще­ствующих между ними правоотношений. Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается в результате взаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участников осуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами и возложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавец передает проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемые договором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и в сроки, установленные этим же договором.

    Входящие в предмет гражданского права общественные отношения в результате их правового регулирования не исчезают, а лишь приоб­ретают правовую форму, с помощью которой упорядочивается их содержание. Поэтому содержание гражданских правоотношений обра­зует взаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии сих субъективными правами и обязанностями.

    Субъективные права и обя­занности, принадлежащие участникам гражданского правоотношения, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения управомочен­ного лица, а под субъективной обязанностью – юридически обуслов­ленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей является то, что они носят либо имущественный, либо личный неимущественный характер. Так, право собственности – это имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользовать­ся и распоряжаться принадлежащими ему вещами. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации – личное неимущественное право, которое предоставляет управомоченному лицу юридически обеспеченную возможность требовать опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений.

    Гражданское имущественное правоотношение нельзя отнести полностью ник экономическому базису, ни к правовой надстройке. Оно представляет собой диалектическое единство экономического содержания и правовой формы. Форма гражданского имущественного правоотношения (субъективные права и обязанности) находится в области правовой надстройки, а его содержание (взаимодействие участников) – в сфере экономического базиса. В отличие от имущественного как форма, так и содержание личного неимущественного правоотношения находятся вне экономического базиса. Поэтому личное неимущественное правоотношение целиком относится к надстроечным явлениям.

    В цивилистической литературе широко распространено мнение о том, что содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и обязанности его участников. Эта позиция вполне допустима для тех авторов, которые рассматривают гражданское пра­воотношение как особое идеологическое отношение, существующее наряду с регулируемым общественным отношением. Содержанием такого правоотношения ничего, кроме субъективных прав и обязанно­стей, не может и быть. Однако авторы, рассматривающие гражданское правоотношение как само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание такого правоотношения составляют гражданские права и обязанности. Субъективные права и обязанности появляются лишь в результате правовом регулирования. Поэтому получается, что обще­ственное отношение до его правового регулирования не имело своего содержания, либо оно улетучилась в процессе правового регулирования. Вместе с тем вполне допустимо говорить о субъективных правах и обязанностях как о юридическом содержании гражданских правоотношений, поскольку в них заложена возможность того взаимодействия участников правоотношения, которое образует его содержание.

   


2. Субъекты гражданских правоотношений

 

    Субъектами гражданских правоотношений могут быть только лица, обладающие гражданской правосубъектностью а именно: граждане; юридические лица; государственные и муниципальные образования.

2.1. Граждане как субъекты гражданского права

    Правосубъектность – это право общего типа, установленное и гарантированное государством и предоставляющее лицу возмож­ность быть участником гражданских правоотношений.

    В последнее время стала достаточно популярной теория естест­венных прав, согласно которой государство не может предоставлять или лишать лицо прав, так как они присущи человеку от рождения. Однако, к сожалению, действительность не подтверждает данную теорию, потому что право – явление общественное и оно может получить силу лишь после закрепления его в нормативно-правовом акте, т.е. фактически только после того, как государство предоставит это право.

    Это подтверждают и такие факты, как неодинаковый объем ­правосубъектности, закрепленный в различных странах, а также ограничения в правах отдельных категорий граждан, имеющие место в некоторых государствах.

    Предпосылками существования правосубъектности любой кате­гории лиц (граждан, юридических лиц) являются гражданская пра­воспособность и гражданская дееспособность. Однако содержание правоспособности и дееспособности различных категорий лиц неодинаково.

    Гражданская правоспособность граждан (физических лиц) – это способность иметь гражданские права и нести обязанности, т.е. быть субъектом этих прав и обязанностей.

    Смысл категории правоспособности заключается в том, что только при ее наличии возможно возникновение конкретных прав и обязанностей, другими словами при отсутствии правоспособности лицо даже теоретически не сможет иметь права и обязанности, и никакое другое лицо не сможет своими действиями помочь ему осуществить эти права. Таким образом, правоспособность – это база для возникновения других конкретных прав, т.е. “право иметь права”.

    В Российской Федерации гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью. Однако это не означает, что гражданин обладает правоспособностью в силу рождения (от природы), лицо приобретает правоспособность в силу закона, т.е. правоспособность в определенной мере является формой выражения связи лица с государством.

    Ст. 18 ГК РФ определяет примерный перечень прав, которые могут иметь граждане, составляющих содержание гражданской правоспособности: иметь имущество на праве собственности; наследо­вать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязатель­ствах и т.д.

    Важно отметить, что это открытый перечень прав, которыми может обладать гражданин, так как в общем-то лицо может иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского зако­нодательства.

    Таким образом, из этой формулировки видно, что гражданская правоспособность имеет и пределы, которые определяются прямым указанием закона или смыслом и принципами гражданского зако­нодательства.

    ГК определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Это означает, что в Российской Федерации никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами вне зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, национальной принадлежности, языка, по убеждений и т.п. Но это не исключает некоторых отличий в объеме прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин, установленных законом для отдельных кате­горий граждан (несовершеннолетние, психически больные). Так, например, лицо, не достигшее 16 лет, не может быть членом кооператива.

    ГК устанавливает запрет на ограничение правоспособности не иначе как в случаях и порядке, установленных законом. Например, по причине совершения определенных преступлений суд может ограничить гражданина в возможности занимать определенные до­лжности и вести определенную деятельность.

    Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет значения то, насколько жизнеспособным является ребенок. В любом случае он обладает гражданской правоспособ­ностью.

    Не имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются гражданским правом. Так, наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Однако это не означает, что неродившийся ребенок имеет возможность обладать гражданскими правами, так как до его рождения никто за него не сможет вступить в наследство, а значит, у него не возникнет правособственности на наследуемое имущество.

    Дееспособность граждан (физических лиц) – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж­данские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол­нять их.

    Смысл категории дееспособности заключается в том, что только при ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте, лично, без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая доверенности. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности, т.е. способности самому нести ответственность за неправомерные действия.

    Дееспособность может быть ограничена только в случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен полный или частичный отказ гражданина от дееспособности, за исключением случаев, когда такие сделки прямо допускаются законом.

    Закон устанавливает следующие виды дееспособности:

1) полная дееспособность;

2) неполная (частичная) дееспособность:

а) малолетних в возрасте от 6 до 14 лет,

б) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

3) ограниченная дееспособность:

а) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

б) граждан, злоупотребляющих спиртными напитками.

    Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:

а) если он не достиг 6 лет,

б) если он признан недееспособным судом по причине психичес­кого расстройства.

    Полная дееспособность – это способность своими действиями приобретать и осуществлять любые не запрещенные законом права и принимать и исполнять любые не запрещенные законом обязан­ности. Она возникает при достижении лицом 18-летнего возраста.

    Закон предусматривает два исключения из этого правила.

1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Местные органы власти при наличии уважительных причин могут снизить брачный возраст, однако, не более чем на 2 года. Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 18 лет.

    Если же брак будет признан судом недействительным (т.е. брачные отношения будут прекращены с момента регистрации брака так как будто его и не было), то суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности.

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эмансипации, т.е. объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если:

а) он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринима­тельской деятельностью;

б) эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.

    Неполная дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет означает, что гражданин может приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности. Все остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители или опекуны.

    Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать:

1) мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и т.п.);

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, принятие некрупного подарка и т.п.);

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями, усыновителями или опекуном либо с согласия послед­него третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

    Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.

    Неполная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Лица указанной категории вправе:

1) распоряжаться своим заработком, стипендией, иными дохо­дами. Вещи, купленные на эти средства, перестают быть заработком, а значит, несовершеннолетний не может распоряжаться ими без согласия родителей, усыновителей или попечителя;

2) осуществлять авторские и изобретательские права (например, заключать авторские договоры, подавать заявку на патент и т.п.);

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний сможет только с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителей;

4) с 16 лет быть членом кооператива;

5) совершать все сделки, предусмотренные для малолетнего.

    Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает сам, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя).

    Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей может ограничить или лишить несовер­шеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, когда неправильные действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию (например, в случае покупки спиртных напитков и т.п.).

    Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными напитками шли наркотическими средствами, устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, данный гражданин может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет полную имущест­венную ответственность.

    Полностью недееспособными признаются:

а) малолетние в возрасте до 6 лет;

 

б) признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими. Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи даже подтверж­денным заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет автоматической недееспособности. Для этого необходимо вступившее в силу решение суда. Сделки за полностью недееспособных заключаются их опеку­нами от имени подопечных.

 

2.2. Юридические лица

    Развитый товарно-денежный оборот ставит перед гражданами несколько проблем:

1. Как быть в случае необходимости совершения крупных сделок, если капитала каждого отдельном участника для этого недостаточно, но они желают объединить свои усилия?

2.   Как оформлять сделки, совершаемые от имени всех лиц, сложивших капитал?

3. Как можно уменьшить риск имущественной ответственности при совершении сделок подобного рода?

    Первыми эти проблемы попытались разрешить древние римляне, сообразив, что некоторой совокупности имущества можно даровать самостоятельную активную жизнь, представив ее в виде отдельного лица, участника имущественного оборота. Сама же конструкция самостоятельного лица позволяет сконцентрировать значительный капитал в одних руках, сделать более простым и удобным деловой оборот, а также уменьшить ответственность тех лиц, которые реально стоят за спиной юридического лица, т.е. тех, кто участвует в нем своим имуществом.

    Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управ­лении обособленное имущество и отвечает по своим обязательст­вам этим имуществом, может от своем имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

    Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Таким образом, можно выделить следующие признаки юриди­ческого лица

1.    Юридическое лицо – это организация. Признак организа­ционного единства предполагает не простую совокупность людей, а наличие устойчивых существенных связей между ними, структурную и функциональную дифференциацию, определенную иерархию и разделение труда.

    Это требование воплощается в четкой внутренней структуре организаций, наличии органов управления, структурных подразделений, которые в единстве позволяют решать задачи юридического лица.

    Организационное единство документально закреплена в уставе, учредительном договоре, где определяются наименование юриди­ческого лица, порядок управления деятельностью юридического лица, состав и компетенция органов управления и т.д.

2.    Наличие обособленного имущества. Это означает, что:

а)    юридическое лицо обладает имуществом, которое принад­лежит ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Таким образом, исключается возмож­ность создания и функционирования юридических лиц на основе только заемных средств, имущества, полученного по договору арен­ды или имущественного найма.

    Принадлежность имущества организации на праве собствен­ности означает, что участники (учредители) этого юридического лица уже не могут иметь право собственности на данное имущество, а обладают в отношении юридического липа лишь правами требо­вания обязательственном характера (например, право требования выплаты дивидендов, управления юридическим лицом, выплаты ликвидационной квоты и т.д.);

б)   имущество юридического лица должно быть отражено на балансе или смете;

в)    законом определяется минимальный размер обособленного имущества – минимальный уставный капитал. Юридическое лицо должно иметь имущество, свободное от долгов (чистые активы), и его количество не может быть меньше указанного в учредительных документах (т.е. уставного капитала). Таким образом, уставный капитал представляет собой минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов. Если же юридическое лицо не может обеспечить уровень чистых активов, соответствующий определенному в законе, оно подлежит ликвидации.

    Уставный капитал составляется из стоимости вкладов его участников и является собственностью юридического лица;

г) внешней формой имущественной самостоятельности является расчетный счет, который представляет как бы окошко во внешний мир.

3.    Способность отвечать по обязательствам своим имуществом. По общему правилу юридические лица отвечают по своим обяза­тельствам всем принадлежащим им имуществом. Обратная сторона этого правила состоит в том, что участники (учредители) юридичес­кого лица не отвечают по его долгам своим имуществом. Только в порядке исключения можно возложить бремя имущественной ответ­ственности на собственность участников (например, в полных товариществах).

4.    Способность выступать в имущественном обороте от своего имени. Юридическое лицо, выступая в имущественном обороте, обладает фирменным наименованием, закрепленным в учредительных документах. Заключая сделки, юридическое лицо приобретает права и обязанности для себя, а не для участников или структурных подразделений. Это отличает его от представительств и филиалов, которые, не являясь по общему правилу юридическими лицами, действуют по доверенности создавших их юридических лиц, и, заключая договоры, приобретают права и обязанности для юридического лица.

5.   Возможность предъявить иски и выступать в качестве ответчика в суде.

Виды юридических лиц

    Классификация юридических лиц может происходить по не­скольким критериям.

1. По характеру деятельности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.

а)   коммерческие – это организации, преследующие излечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а также распределяющие прибыль между участниками. К ним относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные коопе­ративы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

б)  некоммерческие – это организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Это потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации, финансируемые соб­ственником учреждения, благотворительные и иные фонды и др. Перечень некоммерческих организаций является открытым.

    Некоммерческие организации могут осуществлять предпринима­тельскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям.

2.   По видам прав учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имущества:

а) юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы). Собст­венником передаваемого имущества становится сама организация;

б)   юридические лица, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собст­венником учреждения). Организация владеет имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

в)   юридические лица, в отношении которых их участники не имеют никаких имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

3.   По организационно-правовой форме. Коммерческие юриди­ческие лица могут быть разделены на:

а) хозяйственные товарищества – это прежде всего объединения лиц и поэтому предполагающие личное участие членов товарищества в его делах и лично-доверительные отношения между участниками;

б) хозяйственные общества – это объединения капиталов и поэтому не предполагающие личном участия членов общества в его делах;

в) унитарные предприятия;

г) производственные кооперативы.

Характеристика юридических лиц

    Полное товарищество – это товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

1.   Участники несут солидарную ответственность по обязатель­ствам товарищества, для исполнения которых не хватает его иму­щества. Это означает, что кредитор товарищества при определенных обстоятельствах может обратить взыскание на личное имущество любого товарища по своему выбору, на имущество нескольких или всех товарищей.

2.   Участник полного товарищества обязан лично участвовать в деятельности товарищества. Каждый полный товарищ вправе дей­ствовать от имени товарищества, если иное не установлено учредительным договором.

    Товарищи могут вести предпринимательскую деятельность совместно, т.е. по единогласному решению (согласию) всех участников на совершение каждой сделки товарищества. Они также могут поручить ведение дел одному или нескольким из участников по доверенности от других товарищей.

3.  Лицо может быть участником только одного товарищества, так как в противном случае интересы двух товариществ могут находиться в противоречии.

4.  Выход одного из участников из товарищества, его смерть и т.п. в принципе должны влечь за собой прекращение товарищества, – однако учредительным договором может быть предусмотрено иное. Участник может выйти из товарищества, заявив о своем уходе за 6 месяцев. В этом случае ему выплачивается стоимость части иму­щества товарищества, которая соответствует доле этого участника в складочном капитале, а не имущество в натуре, внесенное им в товарищество. Это происходит потому, что собственником такого имущества становится товарищество, а у участника остается лишь право требования выплаты ликвидационной квоты.

    Наследник умершего товарища или третье лицо, которому вы­ходящий товарищ намеревается передать свою долю, может стать членом полного товарищества только с согласия других его участников. Это объясняется лично-доверительными отношениями, на которых основывается полное товарищество. Ведь остальные товарищи могут и не доверять новому лицу.

    Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это такое товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отве­чающими по обязательствам товарищества своим имуществом (пол­ными товарищами), имеются один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связан­ных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов, и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

    Вкладчик не может оспаривать деятельность полных товарищей, он имеет право лишь на получение части прибыли товарищества, может знакомиться с финансовыми документами товарищества, может выйти из товарищества, забрав свой вклад, может передать свой вклад другому вкладчику или третьему лицу.

    Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал кото­рого разделен на доли, определенные в учредительных документах: участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель­ностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.   Уставный капитал общества разделен на доли участников, которые могут быть одинаковыми или отличаться по размерам.

2.   Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по долгам общества своим личным имуществом. Ведь иму­щество, переданное обществу, становится собственностью общества, а у участников остается лишь право требования обязательственного характера (участвовать в управлении делами общества, получать информацию о деятельности общества, принимать участие в расп­ределении прибыли, в случае ликвидации общества получить часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами). Поэтому в случае неудачного ведения дел общества его участники рискуют только не получить часть прибыли3 ликвидационную квоту, т.е. несут риск убытков, а не ответственность.

3.   Так как общество с ограниченной ответственностью есть объединение капиталов, то личное участие его членов в делах общес­тва совсем не обязательно. Однако лично-доверительный момент еще не до конца утрачен в этом виде юридического лица, поэтому законодательство определяет лимит численности участников общес­тва с ограниченной ответственностью.

4.   Этим также объясняется необходимость согласия остальных членов на вступление в общество наследника умершего участника и усложненный порядок передачи доли участника третьим лицам. Так, при продаже своей доли третьему лицу участник сначала обязан предложить свою долю другим членам общества с ограниченной ответственностью.

5.   Управление делами общества с ограниченной ответствен­ностью осуществляется общим собранием и исполнительным органом (коллегиальным или единоличным).

    К исключительной компетенции общем собрания относится:

а)   изменение устава или уставном капитала;

б)   образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

в)   утверждение финансовых документов, распределение прибыли и убытков и другие полномочия.

6.   При выходе участника из общества с ограниченной ответствен­ностью ему выплачивается стоимость части имущества, соответст­вующая его доле в уставном капитале общества.

    Общество с дополнительной ответственностью очень похоже на общество с ограниченной ответственностью. Однако здесь при недостаточности имущества общества с дополнительной ответствен­ностью его участники несут ответственность по обязательствам общества своим личным имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов.

    Данная организационно-правовая форма более предпочтительна для кредиторов, так как они получают дополнительную гарантию исполнения своих требований.

    Акционерное общество – это общество, уставный капитал кото­рого разделен на определенное число акций. Участники акционер­ного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.   Акционерное общество имеет уставный капитал, разделенный на равные доли, оформляемые ценными бумагами – акциями. Следо­вательно, невозможен выход из акционерного общества, кроме как путем продажи своих акций другим лицам.

2.   Акционеры не несут ответственности по долгам общества, а несут лишь риск убытков в форме утраты стоимости принадлежащих им акций, так как реализация прав обязательственного характера, которые им дает обладание акциями, становится невозможной.

3. Участники акционерного общества имеют следующие права:

а)   участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общем собрании);

б)   получение дивидендов;

в)   получение ликвидационной квоты.

4.   Акционерное общество есть объединение капиталов, поэтому акционеры не знают друг друга. Недаром во Франции акционерное общество называется анонимным. Поэтому оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

5.   Для акционерного общества свойственна достаточно сложная система управления:

а)   высшим органом является общее собрание акционеров, реша­ющее наиболее принципиальные вопросы: принятие и изменение устава, избрание совета директоров (наблюдательном совета) и правления (дирекции), распределение прибыли и т.п.;

б)   текущее руководство деятельностью осуществляется прав­лением (дирекцией) или генеральным директором. Он подотчетен общему собранию акционеров;

в)   совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет кон­трольные функции по отношению к правлению (дирекции) или генеральному директору.

6. Участие в акционерном обществе оформляется ценными бума­гами – акциями. Акции могут быть именными (выписываемыми на имя определенном лица, а потому обладающими усложненной оборотоспособностью) и предъявительскими (выписываемыми без указания на определенное лицо, т.е. на предъявителя) Акции также могут быть простыми и привилегированными. Привилегированные акции отличаются тем, что их обладатели не имеют права голоса на общем собрании, но зато получают фиксированный размер дивиден­дов, который независим от состояния дел акционерного общества. Размер дивидендов по простым акциям определяется каждый год в соответствии с размером прибыли.

7.   Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. Акционерное общество открытом типа распространяет свои акции среди неопределенного круга лиц. Акционеры вправе отчуждать свои акции без согласия других участников общества.

    Акционерное общество закрытого типа распределяет акции среди заранее определенного круга лиц. Число акционеров в таком общес­тве ограничено. Кроме того, акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

    Производственный кооператив (артель) – добровольное объеди­нение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.

1.   Это добровольное объединение граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но участвующих в деятель­ности производственного кооператива личным трудом.

2. Поэтому при управлении делами кооператива каждый его член имеет один голос вне зависимости от величины своего имуществен­ном вклада.

3. Полученная прибыль распределяется прежде всем с учетом трудового участия членов кооператива, а не имущественного вклада.

4.   Члены производственного кооператива несут дополнительную ответственность по обязательствам артели в размере, определенном в уставе кооператива. Обычно этот размер является кратными паевому взносу члена кооператива.

5.   В производственном кооперативе возможно участие не только граждан, но и юридических лиц. Понятно, что о личном трудовом участии организаций речи не идет. Они напоминают вкладчиков­ коммандитистов в товариществе на вере, т.е. их роль сводится к простому финансовому участию и получению определенного дохода.

6.   Производственный кооператив не может насчитывать менее пяти человек.

7.   Управление кооперативом осуществляется:

а)       общим собранием его членов, которое является высшим органом артели и решает наиболее важные вопросы его деятельности;

б)   правлением или председателем, которые осуществляют текущее руководство кооперативом;

в)     в артели может быть создан наблюдательный совет.

8. Прекращение членства в производственном кооперативе происходит в случае:

а)     выхода из кооператива. Выходящий участник может потребо­вать выдачи имущества, соответствующего стоимости его пая, может передать свой пай другому члену кооператива, может передать свой пай третьему лицу, но только при согласии других членов коопе­ратива и с соблюдением правил преимущественной покупки;

б)    исключения из кооператива по решению общего собрания при ненадлежащем исполнении участником своих обязанностей;

в)     смерти члена артели.

    Унитарное предприятие. По общему правилу юридическое лицо имеет имущество на праве собственности. Однако ГК допускает исключения из этого правила, одним из которых является унитарное предприятие, т.е. коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям). Отсюда эта форма и получила свое название.

1.     Собственником имущества унитарного предприятия может быть только государственное или муниципальное образование, другими словами, в форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

2.     Имущество закрепляется за предприятиями на праве хозяйст­венного ведения или оперативного управления. Соответственно выделяются два вида унитарных предприятий.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государст­венного или муниципального органа.

а)     Такое предприятие владеет, пользуется и распоряжается вве­ренным имуществом с некоторыми ограничениями по сравнению справами собственника. Так, предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

б)    Собственник имущества (государственное или муниципальное образование) обладает некоторыми правомочиями по отношению к такому предприятию. Так, собственник решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации предприятия, определяет цели его деятельности, назначает директора и др. Он имеет право на полу­чение части прибыли от деятельности предприятия.

в)    Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отвечает по своим долгам всем своим имуществом. Собст­венник не отвечает по долгам предприятия. Он не вправе изъять имущество предприятия либо распорядиться им другим образом.

    Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управ­ления (федеральное казенное предприятие), создается по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.

а) Казенное предприятие наделяется правом оперативного управления, закрепленным за ним имуществом. Это означает, что предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом в соответствии с законом и целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

    Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника (Российской Федерации).

    Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

    Собственник имущества определяет порядок распределения до­ходов казенного предприятия.

б) Правительство РФ определяет предмет и цели деятельности предприятия, порядок управления его деятельностью, назначает руководителя предприятия, решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия.

в) Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Однако ввиду того, что деятельность казенного предприятия в значительной мере определяется собственником иму­щества, Российская Федерация при недостаточности имущества казенного предприятия несет дополнительную ответственность по его обязательствам.

    Потребительский кооператив – это добровольное объединение граждан или юридических лиц на основе членства с целью удовлет­ворения материальных и иных потребностей участников, осуществ­ляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (например, жилищно-строительный кооператив). Полу­чение прибыли не является основной целью деятельности пот­ребительского кооператива.

    Общественные и религиозные организации (объединения) – до­бровольные объединения граждан, созданные в установленном за­коном порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

    Участники таких организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы.

    Фонды – это не имеющая членства некоммерческая организа­ция, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество является собственностью фонда и используется толь­ко на цели; для осуществления которых фонд был создан. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда указанных в законе случаях по заявлению заинтересованных лиц. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, ука­занные в уставе фонда.

    Учреждение – это организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им пол­ностью или частично. Имущество закрепляется за учреждением на праве оперативного управления. Это означает, что организация владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с законом, целями деятельности, заданиями собственника, назначением имущества.

    Учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выде­ленных ему по смете. Бывают ситуации, когда учреждение в соответствии с учредитель­ными документами может заниматься деятельностью, приносящей доходы. В этом случае учреждение самостоятельно распоряжается такими доходами и имуществом, приобретенным за их счет.

    Так как зачастую учреждение выполняет важные социальные функции, его кредиторы не могут обратить взыскание на имущество в натуре, закрепленное за учреждением, а лишь на денежные средства учреждения, но их интересы гарантируются правилом, в соот­ветствии с которым при недостаточности денежных средств собст­венник имущества, закрепленного за учреждением, несет дополнительную ответственность.


3. Объекты гражданских правоотношений

 

    Объект гражданских прав – это имущество или иное благо, по поводу которого складывается гражданское правоотношение, то, на что направлено поведение участников.

    Чаще всего гражданские права возникают и осуществляются по поводу какой-либо вещи, однако это далеко не единственный объект гражданских прав.

    К объектам гражданских прав относятся:

1) имущество (вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права);

2) работы и услуги;

3) информация, результаты творческой деятельности;

4) нематериальные блага.

    Под имуществом в гражданском праве понимается не просто совокупность вещей, денег и ценных бумаг, но также сюда входят имущественные права и обязанности. Например, гражданин, обла­дающий вкладом в кредитном учреждении, не имеет права собст­венности на часть средств, находящихся в обороте банка и соответствующую сумме его вклада. Он всего лишь имеет право требовать от банка выплаты ему определенной суммы.

    В состав наследуемого имущества включаются не только вещи в натуре, но и права требования и долги наследодателя.

    В состав предприятия как имущественного комплекса входят помимо земельных участков, зданий, оборудования, еще и права требования, долги, права на обозначения, товарный знак, другие исключительные права.

    Таким образом, под имуществом понимается совокупность принадлежащих лицу вещей, прав требования и долгов.

    Вещи как объекты гражданских прав. Вещи, а именно предметы материального мира, обладают неодинаковыми свойствами, что предопределяет различие в правовом режиме различных видов вещей, т.е. совокупности правил о порядке и пределах их исполь­зования, распоряжения, установленных законом.

1. Вещи в зависимости от возможности их участия в гражданском обороте делятся на:

а) допущенные (разрешенные) к обороту, т.е. такие, которые могут сменить собственника без каких-либо ограничений. К ним относится подавляющее число вещей;

б) ограниченные в обороте, т.е. такие, которые могут отчуждаться лишь при выполнении определенных условий. Может быть ограничен круг лиц, имеющих право обладать вещью, обладание ею может быть поставлено в зависимость от специального разрешения и т.п. К таким вещам относятся оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды, наркотики, драгоценные металлы, памятники истории и культуры и т.п.;

в) изъятые из оборота, т.е. такие, которые могут находиться только в собственности Российской Федерации и не могут быть объектом сделок (казна государства, недра, леса, воды, ресурсы континентального шельфа и т.д.).

2. Движимые и недвижимые вещи. К недвижимым вещам отно­сятся земельные участки, строения, леса, многолетние насаждения, т.е. то, что прочно связано с землей и перемещение чего невозможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению. Кроме того, к недвижимости относятся предприятия как имущественные комплексы, а также космические объекты, воздушные, морские и речные суда, подлежащие государственной регистрации.

    Недвижимость обладает усложненной оборотоспособностью, так как любые сделки по распоряжению недвижимостью нуждаются в нотариальном оформлении и государственной регистрации учреждениями юстиции.

    Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом.

3. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Родовые вещи определяются родовыми признаками (число, вес, мера) и никак не выделяются из ряда себе подобных: зерно, мука, ситец и т. д.

    Индивидуально-определенные вещи – это вещи, которые отличаются от других подобных вещей конкретными, особенными, индивидуальными, т.е. присущими только им характеристиками: антикварная ваза, выполненная только в одном экземпляре; авто­мобиль под конкретным номером; то же зерно, но сложенное и опечатанное на складе по вполне определенному адресу.

    Индивидуально-определенные вещи, юридически незаменимы, т.е. в случае гибели такой вещи можно будет претендовать лишь на возмещение убытков. Родовые вещи в случае гибели могут быть заменены другими вещами этого рода. Кроме того, предметом одних договоров могут быть только родовые вещи (например, договор займа, та к как возвращать мы будем не те же самые купюры, которые взяли), а предметом других – только вещи, определенные индивидуальными признаками.

4. Делимые и неделимые вещи. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без значительного ущерба ее назначению, признается неделимой (автомобиль, коллекция картин, магнитофон и т.п.).

    В случае раздела общей собственности делимые вещи делятся в натуре, а неделимая вещь остается у одного из собственников, а другому выплачивается денежная компенсация его доли.

5. Главная вещь и принадлежность. Принадлежностью считается вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (например, хозяйственные постройки, туалет, забор, находящиеся на участке вместе с домом).

Принадлежность следует судьбе главной вещи, т.е. в случае совершения сделок с главной вещью считается, что сделка соверша­ется и в отношении принадлежностей.

6. Сложная вещь. Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь. Сделка, заключенная по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части.

    Деньги как объект гражданских прав. Деньги – это родовая и заменимая вещь, обладающая рядом особенностей:

1) они оцениваются не количеством купюр, а количеством денежных единиц, выраженных в купюре;

2) законным платежным средством в Российской Федерации является рубль. Для иностранной валюты установлен особый режим обращения, определяемый специальными нормативно-правовыми актами;

3) кроме того, деньги могут быть предметом сделок (дарения, займа и т.п.).

    Ценные бумаги как объект гражданских прав. В XV – XVII вв. на дорогах Италии было полно разбойников и грабителей, поэтому перевозка денег была опасным для жизни занятием. Что же делали купцы? Они воспользовались тем, что банкиры-менялы разных городов Италии доверяли друг другу и были тесно связаны между собой. Отдан некоторую сумму денег меняле в своем городе и получив от него расписку, они по ней могли вернуть деньги у другого менялы в другом городе. Такая расписка и была прообразом ценной бумаги

– векселя.

    Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблю­дением установленной формы и обязательных реквизитов имущес­твенные права, осуществление которых возможно только при его предъявлении.

1. Ценная бумага удостоверяет определенное имущественное право, например, право на получение денежной суммы, имущества, право на управление делами акционерного общества.

2. Ценная бумага – это документ. Однако ГК допускает существование бездокументальных ценных бумаг, которые представляют собой не что иное, как запись на счете в компьютере. К ним не могут быть применены все правила ценных бумаг, а лишь те, которые не противоречат виду фиксации. Так, например, нельзя продать запись на счете в ЭВМ.

3. Документ является ценной бумагой только при соблюдении требований к форме, реквизитам. При их искажении, незначитель­ном нарушении документ не будет иметь силы.

4. Осуществление прав, удостоверенных ценной бумагой, воз­можно лишь при предъявлении подлинника этой бумаги, другими словами, право неразрывно связано с документом. Поэтому с пере­дачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

    Виды ценных бумаг.

1.Предъявительские ценные бумаги выписываются без указания на лицо, которому принадлежит удостоверенное бумагой право. Поэтому осуществить эти права может любое лицо, предъявившее подлинник ценной бумаги, независимо от того, откуда он его достал. Предъявительские ценные бумаги отличает повышен­ная оборотоспособность. Строго говоря, деньги, выпущенные в виде банкнот, соответствуют признакам ценной бумаги на предъявителя.

2. Именные ценные бумаги выписываются на имя конкретного лица, которое только и может осуществить право, удостоверенное ценной бумагой. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в установленном порядке, т.е. с соб­людением большого числа формальностей, так что зачастую обла­дателю ценной бумаги легче самому осуществить право, чем передать его другому лицу. Поэтому такие ценные бумаги обладают ослож­ненной оборотоспособностью.

3. Ордерные ценные бумаги выписываются на имя определенного лица, которое может само осуществить права, удос­товеренные ценной бумагой, либо назначить своим распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо.

    Передача прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой, осу­ществляется с помощью передаточной надписи (индоссамента), произведенной на ценной бумаге.

    Конкретные разновидности ценных бумаг.

1. Облигация (именная или предъявительская) – ценная бумага, удостоверяющая обязательство займа. Ее владелец обладает правом на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный срок ее номинальную стоимость, а также фиксированный процент от номинальной стоимости. Правом выпуска облигаций обладают юридические лица и государственные образования.

2. Акция – ценная бумага, принадлежащая участнику акционер­ного общества и удостоверяющая право на:

а) участие в управлении акционерным обществом (право голоса);

б) получение дивиденда;

в) получение части имущества, оставшегося после ликвидации акционерного общества (на ликвидационную квоту).

    Акции могут быть именными и предъявительскими, простыми и привилегированными. Владелец привилегированных акций не имеет права голоса на общем собрании акционерного общества, однако ему гарантирован стабильный дивиденд, размер которого не зависит от величины прибыли акционерного общества.

3. Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обуслов­ленное обязательство выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя (векселедер­жателю).

    Вексель может быть простым, когда векселедатель является лицом, обязанным произвести выплату, а может быть переводным, когда обязательство произвести выплаты лежит на ином лице, указанном в векселе.

    Вексель может быть именной (очень редко) и ордерной ценной бумагой.

    Векселедержатель может обратиться в банк и передать ему вексель в обмен на уплату определенной суммы до наступления срока выплаты, предусмотренного векселем. Банк затем сам предъявляет вексель к оплате по наступлении срока платежа (“учет векселей”).

4. Кроме того, в Российской Федерации имеют обращение иные виды ценных бумаг: чек, депозитный и сберегательный сертификаты, коносамент и др.

    Работы и услуги как объект гражданских прав. Действия лица также могут быть объектом гражданских прав. Причем они выража­ются как в активном поведении (например, действия по передаче имущества, по оказанию услуг), так и в пассивном, т.е. в воздер­жании от совершения тех или иных действий.

    Работы и услуги – разновидности действий, направленных на достижение определенного полезного результата, который может воплощаться в определенных материальных предметах (изготов­ление вещи, отделка помещений), а может и не воплощаться (например, перевозка пассажиров).

    Информация как объект гражданских прав. Не всякая инфор­мация считается объектом гражданских прав, а только такая, из которой ее обладатель потенциально может извлечь какую-либо имущественную выгоду, а именно служебная и коммерческая тайна. Такая информация должна обладать определенными признаками:

1) она должна обладать действительной или потенциальной ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам;

2) к ней не должно быть свободного доступа на законном основании;

3) обладатель информации должен принимать меры к охране ее конфиденциальности.

    Закон, иные нормативные акты определяют перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую или служебную тайну. Так, акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

    В том случае, если информация относится к категории коммер­ческой или служебной тайны, то она может защищаться всеми способами, присущими гражданскому праву. Так, лица, незакон­ными методами получившие информацию, работники, разг­ласившие тайну вопреки. трудовому договору, контрагенты, сделавшие это вопреки гражданско-правовому договору, обязаны возместить причиненные убытки.

    Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав.

    Под интеллектуальной собственностью в гражданском праве понимается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности (произведение искусства, литературы, изобретение, промышленные образцы и т.п.), а также приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

    Нематериальные блага как объект гражданских прав. Существует особая категория прав, которые не связаны с обладанием и распо­ряжением имуществом (т.е. неимущественные) и принадлежат граж­данину от рождения или в силу закона являются неотчуждаемыми и непередаваемыми иным образом.

    Гражданское право регулирует личные неимущественные отно­шения в силу того, что они наилучшим образом могут быть защищены именно с помощью гражданско-правовых средств, а также потому, что нарушение личных неимущественных прав зачас­тую связано с неблагоприятными имущественными последствиями (например, распространение сведений, наносящих ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина).

    Объектом гражданских прав являются такие права, которые имеют индивидуально-личностную направленность и обеспечива­ются гражданско-правовыми средствами защиты. В самом деле, если гражданское право не может защитить определенное право, то его регулирование в рамках данной отрасли теряет всякий смысл.

    Виды личных неимущественных прав

1. Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию гражданина или юридического лица: право на имя, право на защиту чести, достоинства, доброго имени, деловой репутации.

2. Личные неимущественные права, направленные на обеспе­чение личной неприкосновенности граждан: право на жизнь и здоровье, личную неприкосновенность, неприкосновенность внеш­него облика, личного изображения.

3. Личные неимущественные права, направленные на обеспе­чение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан: право на личную, семейную, медицинскую и другую тайну, тайну вкладов в кредитных учреждениях и т.п.

 

 


4. Юридические факты как основание возникновения гражданских     правоотношений, их классификация

 

    Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми нормами обстоятельств, которые называются гражданскими юридически­ми фактами. Поэтому юридические факты выступают в качестве свя­зующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. Так, глава 34 ГК предусматривает возможность установления, измене­ния или прекращения правоотношения аренды. Однако для того, чтобы указанное гражданское правоотношение возникло, необходимо заклю­чение договора, предусмотренного ст. 606 ГК. Возникшее правоотно­шение аренды может быть изменено на правоотношение купли-продажи, если стороны придут к соответствующему соглашению и изменят лежащий в основе правоотношения договор. Наконец, правоотношение аренды может быть прекращено досрочно по требованию арендодателя при наступлении одного из юридических фактов, предусмотренных ст. 619 ГК. Таким образом, под гражданскими юридическими фактами следует понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-либо юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.

    Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских правоотношений и влекут за собой их установление, изменение или прекращение, их называют основаниями гражданских правоотношений.

    Основанием граж­данского правоотношения может служить единичный юридический факт. Так, для установления обязательства купли-продажи достаточно заключения договора между продавцом и покупателем. Такие обстоя­тельства именуются простыми юридическими фактами. Основание некоторых гражданских правоотношений образуют два, а иногда и более юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной последовательности. Например, для установления жи­лищного обязательства в отношении муниципального жилого помеще­ния требуется выдача ордера и заключение на его основе договора жилищного найма. Такие основания гражданских правоотношений именуются сложным юридическим составом или сложным юридиче­ским фактом.

    В гражданском законодательстве предусмотрены самые различные юридические факты как основания гражданских правоотношений. Общий перечень этих юридических фактов содержится в ст. 8 ГК. Вместе с тем этот перечень не является исчерпывающим. Гражданские правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе иных юридических фактов, которые прямо не предусмотрены действующим законодательством, но не противоречат его общим на­чалам и смыслу. Данное правило имеет чрезвычайно важное значение для гражданского законодательства, которое, в отличие от уголовного, имеет дело прежде всего не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием экономического оборота. Потребности развития экономи­ческого оборота, особенно в период перехода к рыночной экономике, связаны с такими обстоятельствами, заранее предусмотреть которые в гражданском законодательстве абсолютно невозможно. Нельзя на мно­го лет вперед предусмотреть в законе все возможные юридические факты, которые потребуются для нормального функционирования эко­номики страны. Потребность в таких юридических фактах может возник­нуть совершенно неожиданно и безотлагательно, тогда как внесение соответствующих изменений в законодательство всегда требует определенного времени. Поэтому в гражданском законодательстве и пре­дусмотрено правило, в соответствии с которым юридические факты, непредусмотренные гражданским законодательством, порождают соот­ветствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК).

    Все мно­гочисленные юридические факты в гражданском праве в зависимости от их индивидуальных особенностей подвергнуты классификации, которая позволяет более свободно ориентироваться среди множества юридических фактов и более четко ограничивать их друг от друга. Это, в свою очередь, способствует правильному применению гражданского законодательства субъектами гражданского права и правоохранитель­ными органами.

    В зависимости от характера течения, юридические факты в граж­данском праве делятся на события и действия. К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли человека. Например, стихийное бедствие, рождение и смерть человека, истечение опреде­ленном промежутка времени и т.д. Действия совершаются по воле человека. Например, заключение договора, исполнение обязательства, создание произведения, принятие наследства и т. д. Необходимо иметь в виду, что событие может быть вызвано не только силами природы, но и действиями человека. Например, причиной пожара может служить и удар молнии и поджог, совершенный правонарушителем. Однако, независимо от причины, пожар – это всегда событие, так как его течение проходит помимо воли человека. Действия же человека, что бы ни являлось их причиной, всегда представляют собой волевые акты, совершаемые людьми.

    Далеко не все события и не все действия порождают гражданско-­правовые последствия, а лишь те из них, с которыми нормы юридического права связывают эти последствия. Поскольку гражданское право регулирует общественные отношения людей, из действий которых и складываются эти отношения, то вполне естественно, что основную массу юридических фактов в гражданском праве образуют действия людей.

    Действия, в свою очередь, делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного действия влечет за собой применение предусмотренных гражданским законодательством санкций к правонарушению. Так, действие, причиняющее вред другому лицу, влечет за собой установление обязательства по возмещению причиненного вреда (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК). Правомерные действия соответствуют требованиям гражданского законодательства. Поскольку гражданское право опосредует нормальное развитие эконо­мического оборота, связанном с общедозволенной деятельностью людей, подавляющее большинство юридических фактов в гражданском праве составляют правомерные действия. Однако юридическое значе­ние правомерных действий в гражданском праве далеко не одинаково.

    По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившем юридический поступок. Так, авторское правоотношение возникает в момент, создания писателем произведения в доступной для воспроизведения форме независимо оттого, стремился ли он при написании произведения к приобретению авторских прав или нет. Находка потерянной вещи порождает обяза­тельство по ее возврату потерявшему даже в том случае, если у нашедшего вещь нет никакого желания возвратить эту вещь ее владель­цу (ст. 227 ГК). В отличие от юридических поступков юридические акты – это такие правомерные действия, которые порождают соответству­ющие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу юридиче­ских актов относятся административные акты и сделки.

    Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому большинство административных актов являются основанием админи­стративных правоотношений и не принадлежат к числу гражданско-правовых юридических фактов. Вместе с тем некоторые администра­тивные акты совершаются с намерением вызвать не только админист­ративные, но и гражданско-правовые последствия. Так, выдача гражданину ордера на жилое помещение местной администрацией порождает не только административное правоотношение между мест­ной администрацией и жилищной организацией, но и гражданско-правовое отношение между гражданином и жилищной организацией по заключению договора жилищного найма.

    В отличие от административных актов сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые последствия. В соответствии со ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граждан­ских прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение, подряд, имущественный наем, аренда, заем и т.д.), объявление конкурса, завещание и другие право­мерные действия, которые совершаются субъектами гражданского пра­ва с целью вызвать определенные гражданско-правовые последствия.

    Общим между сделками и административными актами как юриди­ческими фактами гражданском права является то, что они представляют собой правомерные действия и совершаются со специальным намере­нием вызвать соответствующие гражданско-правовые последствия. Вместе с тем между ними имеются и различия. Во-первых, админист­ративные акты могут быть совершены только органом государственной власти или местном самоуправления, в то время как сделки соверша­ются субъектами гражданского права. Во-вторых, административные акты, направленные на установление гражданских правоотношений, всегда порождают и определенные административно-правовые послед­ствия, тогда как сделки вызывают исключительно гражданско-правовые последствия. В-третьих, орган, совершивший административный акт, направленный на установление гражданско-правового отношения, ни­когда сам не становится участником этого правоотношения, в то время как лицо, совершившее сделку в целях установления гражданского правоотношения, непременно становится участником данного правоотношения.

    Таким образом, юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей классификации:

а)   события и действия;

б)  неправомерные и правомерные действия;

в)   юридические поступки и юридические акты;

г)   административные акты и сделки.


Контрольные задания

 

1. Шишкину принадлежит на праве собственности дом. Является ли он участником гражданского правоотношения?

    Шишкин несомненно является участником гражданских правоотношений. Об этом свидетельствует его право собственности – имущественное право, предоставляющее его обладателю юридически обеспеченную возможность по своему усмотрению владеть, пользовать­ся и распоряжаться принадлежащими ему вещами.

 

2. У родственников известного художника похитили несколько картин, принадлежащих им. Через пять лет выяснилось, что их приобрел музей города, купив на аукционе. Могут ли родственники вернуть себе картины?

    Согласно статье 301 ГК РФ “Истребование имущества из чужого незаконного владения”: Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Статья сохраняет прежнее понимание виндикации как способа защиты права собственности. Это иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику об истребовании индивидуально – определенного имущества из его незаконного владения. Истец по данному делу должен доказать, что имущество принадлежит ему на праве собственности. Напротив, если лицо докажет, что действительно является собственником имущества, оно вправе истребовать имущество и тогда, когда основания передачи имущества новому владельцу ранее не были им оспорены в судебном порядке.

    Ответчиком по делу является незаконный владелец, у которого фактически находится вещь. Незаконное владение – это обладание имуществом без надлежащего правового основания либо по порочному основанию. Незаконным следует, например, считать не только владельца, который самовольно присвоил имущество (похитил, присвоил находку, безнадзорный скот и т.д.), но и того, кто приобрел вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею. При этом не обязательно, чтобы действия незаконного владельца были виновными. Достаточно, чтобы владение было объективно незаконным. Таким образом, картины должны быть возвращены законным владельцам.

    Но так как, согласно задаче, музей на законных основаниях приобрел картины, то должны учитываться и его интересы. На основании ст. 302 ГК РФ если приобретатель добросовестный, то собственник вправе истребовать у него имущество только тогда, когда оно выбыло из владения собственника либо лица, которому оно было передано собственником во владение, помимо их воли (например похищено, как в нашем случае). Причем эти обстоятельства собственник должен доказать сам. Таким образом владельцы украденных картин сами должны доказать право владения этим имуществом.

 

3. Селевым потоком в поселке было разрушено несколько домов. Можно ли считать это обстоятельство юридическим фактом?

    Данное обстоятельство, вызванное стихийным бедствием, можно считать юридическим фактом, относящееся к событиям. Более того разрушение домов может вызвать и определенные юридические последствия (например, аннулирование завещания на дом).

 



0
рублей


© Магазин контрольных, курсовых и дипломных работ, 2008-2024 гг.

e-mail: studentshopadm@ya.ru

об АВТОРЕ работ

 

Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!