Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

 

 

 

 


«Права и обязанности родителей»

/ Семейное право
Контрольная,  25 страниц

Оглавление

Введение
1. Установление происхождения детей а) добровольное б) в судебном порядке
2. Оспаривание отцовства (материнства)
3. Права и обязанности родителей
Заключение

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации 1993 года. М.: Юридическая литература, 1993
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст. 410
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №2. Ст. 16
5. Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ // Собрание законодательства. 1997. №47. Ст. 5340
6. Об образовании: Федеральный закон от 10 июля 1992 г. №3266-1 // Российская газета. 1996. 23 января
7. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М.: Юристъ, 2003
8. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник. М.: Норма, 2003


Работа похожей тематики


Особенности наследственных прав несовершеннолетних граждан

 

Несовершеннолетние составляют особую категорию участников наследственных отношений.

При наследовании по закону объем прав наследодателя не зависит от объема его дееспособности – наследодателем может быть лицо любого возраста, в том числе недееспособное по малолетству (ст. 28 ГК) или не достигшее совершеннолетия частично дееспособное лицо (ст. 26 ГК).

В отличие от этого завещание как односторонняя сделка по распоряжению собственным имуществом на случай смерти может быть сделано лишь гражданином, обладающим в момент совершения сделки дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК). Поэтому лица, не достигшие совершеннолетия, независимо от их возраста не вправе завещать имущество. Более того, поскольку завещание относится к категории сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично, оно не может быть сделано через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК), в том числе законного, от имени и в интересах ребенка.

Кроме того, граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, не могут быть свидетелями, когда законом предусмотрено присутствие свидетелей при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу (например, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах), а также не могут подписывать завещание вместо завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК).

Вместе с тем лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (18 лет) (ст. 13 СК, п. 2 ст. 21 ГК) или были эмансипированы по достижении 16 лет (ст. 27 ГК) и вследствие этого приобрели дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия, вправе завещать принадлежащее им имущество на общих основаниях.

Что касается прав несовершеннолетних в качестве наследников, то независимо от основания наследования (завещание или закон) наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК). Иными словами, призываться к наследованию могут лица любого возраста.

Однако в целях охраны прав и интересов несовершеннолетних наследников законом предусмотрен специальный порядок принятия ими наследства. Так, от имени лиц, не достигших 14 лет, действуют их родители (усыновители, опекуны). Возможность принятия наследства через законного представителя прямо предусмотрена законом (п. 1 ст. 1153 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей.

Законом охраняются не только наследственные права несовершеннолетних наследников, но и их законные интересы. Так, раздел наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности нескольких наследников, осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК. Кроме того, о составлении соглашения о разделе наследства, как и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства, должен быть уведомлен орган опеки и попечительства (ч. 2 ст. 1167 ГК).

Любой наследник вправе как принять наследство, так и отказаться от его принятия. Но отказ от наследства в случае, когда наследником является  несовершеннолетний, допускается только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).

Как известно, основанием наследования по закону являются семейные или родственные отношения, существовавшие между наследодателем и наследником. Поскольку наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, а очереди с первой по шестую представлены родственниками наследодателя разных степеней родства, то несовершеннолетний (равно как и совершеннолетний) гражданин призывается к наследованию по закону при условии его принадлежности к родственникам той очереди, которая призывается к наследованию. Между тем на практике при наследовании по закону несовершеннолетние призываются к наследованию как наследники первой очереди.

Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (ст. 47 СК). Семейное законодательство устанавливает равные права детей, рожденных в браке и вне брака (при условии установления отцовства) по отношению к родителям и их родственникам (ст. 53 СК). Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30, п. 2 ст. 48 СК). Дети, родители которых были лишены родительских прав и впоследствии в этих правах не были восстановлены, сохраняют право наследования после родителей независимо от этого обстоятельства (п. 4 ст. 71 СК). В то же время не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК). Что касается граждан, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, например от уплаты алиментов, то по требованию заинтересованного лица суд отстраняет их от наследования по закону (п. 2 ст. 1117 ГК).

Кстати, следует отметить, что по российскому законодательству алиментные обязательства не передаются по наследству, поскольку имеют строго личный характер, и прекращаются смертью одной из сторон независимо от того, выплачивались алименты на основании соглашения или на основании судебного решения (исполнительного листа) (ст. 120 СК). В отличие от этого по законам других государств обязанность плательщика алиментов может переходить по наследству. Так, по австрийскому законодательству обязанность родителя по содержанию ребенка переходит к его наследникам в пределах, не превышающих стоимость наследства.

Поскольку до недавнего времени происхождение ребенка от матери практически всегда носило очевидный характер, в литературе укоренилось представление о бесспорности наследственного правоотношения между ребенком и его матерью (и наоборот), обусловленное именно бесспорностью факта происхождения ребенка от матери. Однако аналогичное правоотношение между ребенком и его отцом (и наоборот) может возникнуть лишь при наличии юридически оформленного отцовства.

Между тем вследствие интенсивного развития вспомогательных медицинских технологий, связанных с репродукцией человека, и в частности суррогатного материнства, материнство как происхождение ребенка от родившей его женщины стало уже не столь очевидным фактом: ведь женщина, родившая ребенка для бездетной супружеской пары (суррогатная мать), с правовой точки зрения его матерью не является. Поэтому вывод о наличии наследственного правоотношения может быть сделан только на основании юридически оформленного материнства.

Если же ребенок родился с помощью метода искусственного оплодотворения с использованием донорского материала, генетическое отцовство донора не порождает между донором и ребенком никаких, в том числе наследственных, правоотношений. В этом случае закон признает отцом ребенка мужа матери ребенка, давшего в письменной форме свое согласие на применение метода искусственного оплодотворения. Будучи записанным в свидетельстве о рождении отцом новорожденного, муж матери ребенка приобретает отцовство, обусловленное не генетическими, а социальными предпосылками (ч. 1 п. 4 ст. 51 СК).

В отличие от ГК РСФСР (ч. 1, 5, 6 ст. 532) в ГК РФ наследованию усыновленных и усыновителей посвящена специальная статья (ст. 1147). Основанием наследственных прав усыновленных детей являются установленные семейным законодательством (ст. 137 СК) правовые последствия усыновления, в соответствии с которыми усыновление в правовом смысле приравнено к кровному происхождению. В силу этого обстоятельства усыновители и усыновленные приравнены к кровным родственникам первой степени родства, а значит, относятся к первой очереди наследников по закону.

Новое наследственное законодательство РФ признает не только право усыновленного наследовать после усыновителя (и наоборот), но и наследственные права потомства усыновленного и родственников усыновителя, которые приравнены к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1 ст. 1147 ГК).

В основу этой нормы ГК РФ положена норма СК РФ (п. 1 ст. 137) о том, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Помимо этого, в п. 3 ст. 1147 ГК признано также основанное на нормах Семейного кодекса (п. 3-5 ст. 137 СК) право усыновленного и его потомства на наследование после кровных родственников в тех случаях, когда при усыновлении была сохранена правовая связь с одним из родителей или с другими родственниками по происхождению. При этом закон допускает возможность одновременного наследования по обоим названным основаниям.

Кроме того, усыновленные вправе наследовать также после тех кровных родственников, с которыми на момент открытия наследства у них существовали правоотношения, т.е. после родственников, умерших до их усыновления.

Особую группу наследников по закону составляют так называемые необходимые наследники, т.е. те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от наличия и содержания завещания (п. 1 ст. 1149 ГК). Закон сохраняет за несовершеннолетними детьми наследодателя право на обязательную долю в наследстве, наследуемую ими независимо от содержания завещания и составляющую не менее половины доли (по ст. 535 ГК РСФСР – не менее двух третей доли), которая причиталась бы каждому такому наследнику при наследовании по закону. Обязательная доля выделяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а при ее недостаточности для осуществления права на обязательную долю -из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК).

Право на обязательную долю сохраняется также за несовершеннолетними детьми наследодателя, вступившими в брак до достижения 18 лет (ст. 13 СК) или эмансипированными (ст. 27 ГК), если к моменту открытия наследства они не достигли совершеннолетия: ведь, несмотря на приобретение гражданской дееспособности в полном объеме, они по-прежнему являются несовершеннолетними.

В то же время следует отметить, что отныне закон ограничивает права необходимых наследников. Так, в случае столкновения прав наследника по завещанию с правами необходимого наследника учитывается, кто из них при жизни наследодателя пользовался спорным имуществом, и в зависимости от этого решается вопрос о том, будет ли осуществлено право на обязательную долю или исполнено завещание (п. 4 ст. 1149 ГК). Если при жизни наследодателя необходимый наследник имуществом не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания жилым домом, квартирой, иным жилым помещением или использовал орудия труда, творческую мастерскую и т.п. в качестве основного источника получения средств к существованию, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Такой подход к решению вопроса является законодательной новеллой, распространяющейся на любых необходимых наследников без исключения, в том числе на несовершеннолетних. Попытка ограничения определенными рамками имущественных притязаний необходимых наследников, права которых в ГК РСФСР (ст. 535) практически никак не ограничивались, вызвана необходимостью соблюдать гарантии по исполнению завещания как последней воли наследодателя. И это заслуживает положительной оценки.

Помимо несовершеннолетних детей наследодателя к числу необходимых наследников относятся нетрудоспособные по состоянию здоровья или по возрасту иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные по возрасту – это лица, не достигшие 16 лет (учащиеся – 18 лет). В преддверии принятия части третьей ГК РФ в литературе высказывалось мнение о необходимости поднять возрастную планку для этой категории нетрудоспособных лиц, принимая во внимание крайне тяжелое положение молодежи, особенно учащейся, сложившееся в стране, а также высокий процент безработицы среди молодежи. Прецедент к тому времени в законе уже имелся: к кругу лиц, имеющих право на возмещение вреда по случаю потери кормильца, были отнесены несовершеннолетние – до достижения 18 лет, и учащиеся старше 18 лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет (п. 2 ст. 1088 ГК РФ). Однако это предложение так и не было услышано, а возраст нетрудоспособности определяется, как и раньше, трудовым законодательством (ст. 63 ТК РФ).

Иждивенчество как второе условие для призвания к наследованию по закону в качестве необходимых наследников предполагает, что до смерти наследодателя такие лица не менее одного года находились на полном его содержании или получали от него помощь, которая была для них основным или постоянным источником средств к существованию, несмотря на имевшийся у них заработок, пенсию, стипендию и т.п. При этом не имеет значения, выплачивалось ли такое содержание добровольно либо на основании судебного решения (например, о взыскании алиментов). Вместе с тем отношения иждивения, прекратившиеся до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права наследовать после наследодателя независимо от того, как долго они длились.

Денежная помощь, которая оказывалась не регулярно, а время от времени, эпизодически, не может считаться достаточным основанием для признания факта нахождения на иждивении.

Особое место в наследственном праве принадлежит наследованию по праву представления (переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам этого наследника). Именно в этом виде наследования наиболее наглядно воплощена изначальная и естественная цель наследования – переход нажитого имущества от предков к потомкам.

В российском наследственном праве отсутствует легальное определение права представления, как это сделано, например, в ст. 739 ГК Франции. В соответствии с ней   «представление есть законная фикция, действие которой заключается в том, что представители вступают на место, в степень и в права представляемого».

В части третьей ГК РФ круг наследников по праву представления расширен путем включения в него более отдаленных прямых потомков наследодателя, а также его родственников по боковой линии родства. Если раньше наследование по праву представления было ограничено первой очередью наследников, когда в случае смерти детей наследодателя к наследованию призывались его внуки и правнуки (ныне – внуки и их потомки), то теперь во второй очереди по праву представления наследуют дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) (п. 2 ст. 1143 ГК), а в третьей – двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).

Нетрудно заметить, что наследниками по праву представления во всех случаях являются дети наследников соответствующей очереди, т.е. потомки первой степени родства по основной линии. Эти наследники могут быть и несовершеннолетними.

В связи с тем что к наследованию (как по завещанию, так и по закону) могут призываться помимо граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК), закон охраняет не только права несовершеннолетних наследников, но и законные интересы еще не родившихся наследников, возникающие при разделе наследства (ст. 1166 ГК).

Прежде чем рассмотреть этот вопрос, следует обратить внимание на то, что ст. 1166ГК названа «Охрана интересов ребенка при разделе наследства», в то время как на самом деле речь идет об охране интересов неродившегося наследника, не являющегося ребенком с правовой точки зрения. Использовать понятие «ребенок» в качестве возрастной характеристики того, чья биологическая жизнь уже началась, в данном случае по сути неверно, поскольку это понятие применимо лишь к субъекту права, каковым человек является только с момента рождения (п. 2 ст. 17 ГК). Для сравнения: в соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Таким образом, понятия «ребенок» и «несовершеннолетний», используемые законодателем для обозначения не полностью дееспособного субъекта права, взаимозаменяемы (для сравнения достаточно обратиться к ст. 26 и 28 ГК РФ и к гл. 11 СК РФ). Однако ни то, ни другое неприменимо для обозначения человеческого существа, находящегося на любой стадии внутриутробного(эмбрионального) развития. Не случайно в римском праве наследники, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся (постумы), принадлежали к особой категории неопределенных лиц1.

В норме права, содержащейся в ст. 1166 ГК РФ, развивается положение п. 1 ст. 1116 ГК, в соответствии с которым к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом не имет значения основание их призвания к наследованию (завещание или закон), а также очередь наследования по закону, в соответствии с которой еще не родившийся наследник в случае рождения живым будет призван к наследованию.

В отличие от этого в ст. 530 ГК РСФСР, также допускавшей призвание к наследованию наследников, родившихся после смерти наследодателя, круг наследников по закону, родившихся после смерти наследодателя, был ограничен детьми наследодателя.

Следует подчеркнуть, что в ст. 1166 ГК РФ речь идет именно об охране интересов еще не родившегося наследника, а не об охране его наследственных прав. Последнее было бы невозможным, поскольку, как уже отмечалось, до рождения такой наследник не является субъектом права и, следовательно, не обладает ни правоспособностью, ни субъективными правами. Охрана интересов еще не родившегося наследника осуществляется путем приостановления до его рождения действия предусмотренного законом механизма приобретения наследства. В этом случае в зависимости от стадии развития наследственного правоотношения приостанавливается по решению суда выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК), а при наличии нескольких наследников раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника (ст. 1166 ГК). Раздел наследственного имущества, произведенный в нарушение правила ст. 1166 ГК, является ничтожной сделкой (ст. 168 ГК РФ).

Иначе осуществлялась охрана интересов зачатого, но еще не родившегося наследника Гражданским кодексом РСФСР, в соответствии со ст. 559 которого раздел наследственного имущества между другими наследниками мог быть произведен до рождения этого наследника при условии выдела причитающейся неродившемуся наследнику наследственной доли. В этом случае охрана интересов еще не родившегося наследника возлагалась на орган опеки и попечительства, представитель которого должен был участвовать в процедуре раздела. Представляется, что установление своеобразного моратория на раздел наследства до момента рождения одного из наследников является более эффективной охранительной мерой и, кроме того, свидетельствует о повышении значимости охраняемого законом интереса как правового феномена.

В законе не сказано, когда именно после рождения наследника, зачатого до смерти наследодателя, может быть выдано свидетельство о праве на наследство и произведен раздел наследственного имущества. Поскольку гражданская правоспособность возникает у гражданина в момент его рождения, то, следовательно, факт рождения живым наследника, зачатого при жизни наследодателя, должен быть юридически оформлен.

При этом важно то обстоятельство, что при рождении человек получает имя, включающее фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (п. 1 ст. 19 ГК, п. 2 ст. 58 СК, п. 4 ст. 18 Федерального закона от 22 октября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»), индивидуализирующее его и как личность, и как субъекта права, в связи с чем права и обязанности приобретаются и осуществляются гражданином только под своим именем (п. 1 ст. 19 ГК). До тех пор пока новорожденный наследник будет оставаться «безымянным», т.е. до тех пор, пока его рождение не будет зарегистрировано в органе записи актов гражданского состояния, ни выдача свидетельства о праве на наследство, ни раздел наследственного имущества не могут быть произведены.

Особо следует остановиться на вопросе охраны интересов еще не родившегося наследника и призвания такого наследника в случае его рождения живым после открытия наследства к наследованию по закону, если этот наследник был рожден суррогатной матерью. В соответствии с законом лица, состоящие в браке между собой (бездетная супружеская пара), давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине (суррогатной матери) в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) (ч. 2 п. 4 ст. 51 СК).

В связи с этим возникает вопрос: является ли вынашиваемый суррогатной матерью младенец неродившимся наследником, если наследство открылось после смерти одного из бездетных супругов, и, соответственно, подлежат ли охране интересы этого зачатого, но еще не родившегося наследника? Здесь ответ напрямую зависит от того, будет ли получено согласие суррогатной матери на передачу ребенка бездетной супружеской паре (овдовевшему супругу из бездетной пары) или нет. Если такое согласие будет получено, то родителями ребенка при его регистрации будет записана бездетная супружеская пара и, соответственно, он будет призван к наследованию. Если же суррогатная мать откажет в передаче ребенка и оставит его у себя, то при регистрации рождения ребенка она будет записана матерью этого ребенка. Следовательно, в этом случае рожденный ею ребенок не будет призван к наследованию по закону, как не являющийся наследником умершего.

             Защита прав ребенка в современной России. М., 2005


150
рублей


© Магазин контрольных, курсовых и дипломных работ, 2008-2024 гг.

e-mail: studentshopadm@ya.ru

об АВТОРЕ работ

 

Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!