За помощью обращайтесь в группу https://vk.com/pravostudentshop
«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»
Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!
|
Магазин контрольных, курсовых и дипломных работ |
За помощью обращайтесь в группу https://vk.com/pravostudentshop
«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»
Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!
Что такое уголовное право?
Чтобы понять его, прежде всего, обратимся к этиминологическому
значению русского термина «уголовный». Надо сказать, что происхождение
его до сих пор не выяснено. Одни полагают, что слово «уголовный»
связывается с ответственностью «головой», т.е. жизнью. Дело в том, что в
Древней Руси ответственность в основном связывалась с ответственностью
головой. Как известно, истоки ее в кровной мести. Другие связывают это
название с одним из наказаний, предусмотренных древнейшим источником
права- Русской Правдой, головничеством (возмещение вреда потерпевшему).
Но так или иначе по прошествии многих веков это название сохранилось, и в
настоящее время оно обозначает важнейшую классическую отрасль права -
уголовное право.
Говоря обычным языком, уголовное право – это свод вынужденных
правил, регулирующих конфликты между людьми. Однако чтобы дать ему
научное определение, мы должны выяснить:
а) что регулирует эта отрасль права (предмет правового регулирования)?
б) каким набором способов урегулирования конфликтов оно пользуется
(методы правового регулирования)?
в) в каких законах закрепляется воля законодателя в области уголовно-
правового регулирования (система нормативных актов).
Как вы уже знаете из истории права, предмет правового регулирования -
это общественные отношения. Как и любая другая отрасль права, уголовное
право регулирует свой круг общественных отношений, и этим самым оно
занимает свойственное ему место в российской правовой системе.
2
Выделяются три разновидности общественных отношений,
регулируемых уголовным правом. Первый вид отношений связан с
удержанием граждан от совершения преступлений посредством угрозы
наказания. Дело в том, что уголовно-правовые запреты (деяния, за которые
следует угроза наказанием), определяемые в УК РФ имеют регулирующие
начала, они упорядочивают поведение людей в обществе, удерживая их от
преступлений.1
Второй вид – охранительные уголовно-правовые отношения. Они
возникают в связи с совершением преступления. Это отношения между
лицом, совершившим преступление, и органами дознания, следствия,
прокурором и судом по поводу привлечения этого лица к ответственности,
назначения наказания, его изменения и т.д. Они называются
охранительными, потому что направлены на охрану интересов личности,
общества и государства от преступных посягательств. Их цель –
восстановить нарушенную уголовно-правовую норму, сделать так, чтобы
человек соблюдал уголовно-правовой запрет. Они, причиняя страдания
преступнику, также удерживают всех граждан от совершения преступлений.
Иначе говоря, через охранительные уголовно-правовые отношения
восстанавливаются действия уголовно-правовых запретов.
И, наконец, третья разновидность общественных отношений, входящих
в предмет уголовного права, регулируется уголовно-правовыми нормами,
которые наделяют граждан правами на причинение вреда при защите от
общественно опасных посягательств в состоянии необходимой обороны, при
задержании преступника, при крайней необходимости, при обоснованном
риске и т.п. Эти правоотношения не охранительные, а регулятивного
порядка, они складываются на основе управомочивающих норм и
упорядочивают правомерное, социально-полезное поведение людей. Группу
1 Из истории многих государств известны случаи, когда устранялись действия уголовно-правовых запретов,
и это вызывало вспышки грабежей, погромов, убийств. Например, известна забастовка ливерпульских
полицейских в Англии в 1919 г., Нью-Йоркское «затемнение» в 1977 г., распад СССР и др.
3
норм, регулирующих эти отношения, называют поощрительными нормами
уголовного права.
Конечно, уголовно-правовые нормы регулируют, в основном, вторую
группу общественных отношений, связанных с событием – совершением
преступления. Как мы уже ранее заметили, при совершении преступления
вступают в отношения, с одной стороны, гражданин, привлеченный к
уголовной ответственности, а, с другой – государство. Государство
выступает как носитель права применить меру ответственности (например,
наказание), а гражданин обязан понести ответ за содеянное. С другой
стороны, государство обязано ограничить применение ответственности
пределами, установленными в законе, а гражданин имеет право этого
требовать.
Соответственно, указанным трем группам общественных отношений
соответствуют и определенные методы правового регулирования. При
регулировании первой группы общественных отношений используется
уголовно-правовой запрет – удержание лица от совершения преступления,
второй группы – принуждение или императивный метод (метод властного
приказа) и третьей группы - дозволение.
Все перечисленные методы имеют аналоги в других отраслях права, но
в уголовном праве они проявляются специфично. Например, обратимся к
названным нами основным общественным отношениям – охранительным.
Они регулируются специальным уголовно-правовым методом путем
привлечения гражданина к ответственности и поэтому имеют специфику в
том, что становятся законом в рамки строжайшей правовой регламентации.
Например, признаки преступления должны быть указаны только в уголовном
законе, при назначении наказания суд не должен выходить за верхние
пределы санкции и т.д. К тому же деятельность участников судопроизводства
регулируется специальными нормами уголовно-процессуального права.
Чтобы отличить уголовное право от других отраслей права, необходимо
назвать его особенности. Первая особенность состоит в том, что уголовное
4
право имеет карательный, а не восстановительный характер. По сравнению с
гражданским правом оно не ограничивается восстановлением нарушенного
преступлением правового равновесия, а идёт дальше и глубже – карает и
исправляет его, влияет на причины преступления, предупреждает новые
преступления. Нелепо выглядело бы в глазах окружающих, если бы
освободили от уголовной ответственности хулигана, нанесшего тяжкий вред
здоровью потерпевшего, извинившегося затем перед ним.
Вторая особенность состоит в том, что уголовно-правовые нормы в
большинстве своём сформулированы в виде запретов и представляют как бы
изнанку права. В них указывается то, чего нельзя делать.
Третья особенность уголовно-правовых норм – они строятся на том
расчете, что должны приносить пользу обществу, людям, коллективу и не
могут отвечать только лишь ожиданиям потерпевшего. Наказывая
преступника, государство пользуется не эгоистическими началами, а
коллективными, общегосударственными.
Как и любая другая отрасль права, уголовное право имеет свои задачи.
Как известно, задачи бывают основными и второстепенными. Какая же
основная задача уголовного права? Она вытекает из самого назначения
уголовного права, из того, ради чего оно возникло. А возникло оно как
реакция государства и общества на наиболее опасные деяния людей, чтобы
защитить специфическими средствами личность, общество и государство от
преступных посягательств. Поэтому охранительная задача уголовного права
есть его основная историческая задача, и она сформулирована таковой в ч.1
ст.2 УК РФ.
Одной из основных задач уголовного права является также
предупреждение преступлений. Эта задача имеет два аспекта:
1) общую превенцию уголовного закона - предупреждение преступлений со
стороны граждан под воздействием уголовно-правового запрета;
2) частную превенцию – предупреждение новых преступлений лицами,
которые привлечены к ответственности.
5
Иными задачами уголовного права являются: установление оснований и
принципов уголовной ответственности, определение деяний, признаваемых в
качестве преступлений, формулирование наказаний и иных мер уголовно-
правового характера за совершение преступлений.
Таким образом, уголовное право – древнейшая классическая отрасль
права, являющая собой совокупность правовых норм, определяющих
преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности,
систему и порядок назначения наказаний, а также условия освобождения от
уголовной ответственности и наказания.
Уголовное право, как и любая другая отрасль права, покоится на
определенных принципах, руководящих идеях или началах, нормативных
обобщениях, характеризующих главное и основное в этом праве. В ст.3-6 УК
законодатель определил пять основных принципов: законности, равенства
граждан перед законом, вины, справедливости и гуманизма. Есть смысл их
кратко охарактеризовать, т.к. их знание и соблюдение гражданами
способствует формированию сознательного отношения к соблюдению
уголовно-правовых предписаний, пониманию сущности уголовной политики,
а должностными лицами – правильному применению уголовного закона,
соблюдению прав и интересов граждан.
Принцип законности, прежде всего, означает, что преступность
деяния и его наказуемость определяются только УК РФ. В этой связи
исключается применение уголовного закона по аналогии, т.е. осуждение за
сходное преступление, предусмотренное кодексом. По сути дела этот
принцип укладывается в формулу: нет преступления, нет наказания без
точного указания в законе. Нельзя судить человека за деяние, не указанное в
законе в качестве преступления.
Нельзя также противопоставлять целесообразность законности, когда
экстренного достижения цели отступают от требований закона. В этой связи
древние римляне говорили: «Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир».
6
Кроме того, принцип законности проявляется в объявлении закона
единственным источником разрешения уголовно-правовых конфликтов, в
неотвратимости ответственности за содеянное, в определении правового
положения виновного, в правильном толковании закона и т.д.
Принцип равенства граждан перед законом означает равную
обязанность понести ответственность за преступление независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждения, принадлежности к общественным объединениям и другим
обстоятельствам. Это означает, что каждый гражданин, нарушивший
уголовно-правовой запрет, должен быть привлечен к уголовной
ответственности. Никто не вправе уйти от неё по каким либо соображениям.
Принцип вины означает, что лицо отвечает лишь за то
преступление, которое было совершено, т.е. в отношении которого
установлена его вина, За преступление, совершенное кем-то, не должны
расплачиваться невиновные люди. Это исключает применение массовых
репрессий (например, в 30-е - 40-е годы за политическое преступление
репрессировались все члены семьи).
Этот принцип означает, что преступное деяние является не только
«делом рук» виновного, но и продуктом его сознания, не может быть
признано преступлением деяние, совершенное невменяемым лицом, не
достигшим возраста уголовной ответственности.
Не допускается объективное вменение, т.е. уголовная ответственность
за невиновное причинение вреда. Нельзя привлекать к ответственности за
сам факт причинения вреда, без доказательства субъективного
(психического) отношения лица к нему в форме умысла или неосторожности.
Например, нельзя наказывать человека за то, что он не предвидел
7
общественно опасного последствия своего деяния и по обстоятельствам дела
не должен и не мог этого сделать.1
Принцип справедливости означает, что наказание, применяемое
к лицу, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и
личности виновного. Речь здесь идет, прежде всего, о справедливости
назначения наказания. Но этому должна соответствовать справедливая
санкция, закрепленная в уголовном законе за данное деяние, и
сформулирован круг преступных деяний, учитывающий нравственные,
этические представления граждан о справедливости и несправедливости
определенных поступков.
Справедливость четко выражена в формализации судебного
усмотрения, например, наказание за рецидив преступлений не должно быть
ниже одной третьей максимального срока наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершение преступления, за покушение на
преступление – не может превышать половины максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное
преступление.
Принцип справедливости также означает, что никто не может нести
уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
Принцип гуманизма – важнейший принцип уголовного права,
который по сути дела, пронизывает все нормы. Он, прежде всего, означает,
что уголовный закон должен обеспечивать безопасность человека и
наказание не имеет цели причинения физических страданий лицу,
совершившему преступление, и унижение его человеческого достоинства.
Обеспечить безопасность человека, как мы уже выяснили, главная
задача уголовного закона. В этом смысле уголовный закон обеспечивает
1 Из истории известны уникальные с точки зрения современности случаи: процессы над животными за
ущерб, нанесенный людям; ссылка колокола г.Углич в Сибирь, известившего о смерти царевича Дмитрия;
казнь каждого десятого из привлекаемых к ответственности по жребию или счету и пр.
8
жизнь, здоровье человека, его честь, достоинство, имущество от преступных
посягательств.
Методы, которыми обеспечивается эта задача, также не безразличны,
они должны быть человечными, гуманными. Давно доказано, что возмездие,
устрашение не в состоянии воздействовать на гражданина, а основным
средством должно быть его исправление. Согласно ст.43 УК оно является
целью наказания.
Гуманными являются и такие институты уголовного права, как:
освобождение лиц от уголовной ответственности в силу ряда обстоятельств
(в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим и др.),
освобождение от наказания по определенным основаниям (по болезни, в
связи с исправлением и т.д.), освобождение в связи с актом амнистии и
помилования, назначение более мягких наказаний, чем предусмотрено за
данное преступление (при наличии смягчающих обстоятельств и др.)
И, наконец, ёще одним признаком уголовного права является наличие
законодательства, регулирующего общественные отношения,
складывающиеся в сфере привлечения к уголовной ответственности
назначения наказания. Согласно ст.1 УК «уголовное законодательство РФ
состоит из настоящего кодекса. Новые законы, предусматривающие
уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс».
Исходя из этого можно сделать вывод, что УК является единственным
источником уголовного права (формальный источник). Однако если
рассматривать источники права в широком смысле (материальные
источники), то к ним можно отнести Конституцию РФ, и международные
нормативные акты. На это указывает ч.2 ст.1 УК: «Настоящий кодекс
основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах
международного права». Например, Конституция устанавливает приоритет
защиты интересов человека, определяя во многом структуру УК. Положения
Конституции повлекли за собой многие новеллы действия УКв пространстве,
9
по кругу лиц, ответственности за недонесении о совершенных преступлениях
и др.
А международные договора, являясь составной частью российской
правовой системы, имеют приоритетное значение перед отечественным
законом. Например, они устанавливают уголовную неприкосновенность
дипломатических представителей.
Во многих западных странах всё обстоит по-другому : у них существует
обширное законодательство, которое является источником уголовного права.
Например, в ФРГ ответственность за такие преступления, как экологические,
хозяйственные, транспортные предусмотрена в соответствующем
законодательстве, и его нормы не включаются в УК ФРГ. В США существует
федеральный УК, входящий в 18 раздел свода законов и УК штатов, а также
иные федеральные законы, которые дополняют уголовные кодексы.
Своеобразная система источников уголовного права существует в Англии.
Там нет вообще УК, а существует статутное (парламентское)
законодательство и судебные прецеденты. Последние, по сути дела, являются
основным источником уголовного права. Доктрина судебных прецедентов
сводится к следующему: каждый суд обязан следовать решению более
высокого в иерархии суда, а апелляционные суды связаны своими
предыдущими решениями.
Хорошо или плохо, что в нашей стране УК является по сути дела
единственным источником уголовного права, обсудите сами. Однозначного
ответа здесь дать нельзя.
УК РФ является федеральным законом и принимается высшими
государственными органами власти. Иначе говоря, УК имеет прямое
действие на всей территории РФ и ни один её субъект
не может иметь свой уголовный закон.
Чтобы правильно читать УК необходимо знать его структуру. Он
построен на определенной системе, включающей два вида норм: одни из них
отнесены к Общей части, другие – к Особенной.
10
Общая часть содержит нормы, устанавливающие принципы и общие
положения уголовного права, определяющие его важнейшие институты:
понятие преступления, формы вины, соучастие, цели и виды наказания,
основания и условия его применения и освобождение от него и др. Общая
часть имеет 6 разделов: уголовный закон, преступление, наказание,
освобождение от уголовной ответственности наказания, уголовная
ответственность несовершеннолетних, принудительные меры медицинского
характера. В свою очередь разделы делятся на главы. Например, раздел 1
подразделяется на главы: 1 – задачи и принципы УК РФ;
2 – действие уголовного закона во времени и пространстве.
Нормы особенной части определяют, какие общественно опасные
деяния являются преступными и какие наказания могут быть назначены за их
совершение. Все статьи Особенной части УК объединены в 6 разделов,
название которых раскрывает их содержание. Например, раздел 7
называется: «Преступления против личности», раздел 8 – «Преступления в
сфере экономики» и т.д.
Общая и Особенная части взаимосвязаны между собой, ибо нельзя
применять норму закона, содержащуюся в Особенной части, без учета
положений в нормах Общей части, например, определяющих возраст,
непечатаемые символы которого наступает уголовная ответственность,
содержание того или иного вида наказания и т.д.
Статьи имеют свой порядковый номер и могут состоять из одной или
нескольких частей. Части статьи выделяются абзацами, с указанием их
номера и предусматривают, как правило, виды одного и того же
преступления, различаясь между собой по наличию или отсутствию
отягчающих или смягчающих обстоятельств и в конечном счете по степени
общественной опасности. В некоторых случаях части статьи могут
дополнительно подразделяться на пункты, которые имеют буквенное
обозначение (например, п.«а» ч.2 ст.105 УК). При применении нормы всегда
11
нужно указать пункт, часть и номер используемой статьи. Отдельные статьи
Особенной части содержат примечания, в которых либо раскрывается
уголовно-правовой смысл соответствующего термина или института, либо
предусматриваются условия и порядок освобождения от уголовной
ответственности виновного в совершении указанного в диспозиции данной
нормы преступления (см. примечание к ст.158, 204, 205)
Статьи Особенной части обычно состоят из гипотезы, диспозиции и
санкции. В гипотезе излагаются условия, влекущие применение статьи,
однако они, как правило, опускаются, т.к. есть общая для всех статей УК
гипотеза, указанная в ст.14, в которой сказано, что уголовной
ответственности и наказанию подлежит лицо, виновное в совершении
преступления.
Диспозиция – это та часть статьи, в которой описывается
конкретное деяние. Например, в ст.158 диспозиция будет следующая:
«Тайное похищение чужого имущества».
Санкция – это та часть статьи, которая определяет вид и размер
наказания. В настоящее время статьи УК обычно имеют альтернативные
санкции, в которых предусмотрено несколько разных видов наказания, что
даёт возможность суду избрать тот его вид, который в наибольшей мере
соответствует содеянному и личности виновного. Установлены
определенные правила действия уголовного закона во времени и
пространстве.
Как известно, датой принятия федерального закона считается день
принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Поэтому
УК считается принятым 24 мая 1996г.(хотя он ещё и утверждался Советом
Федерации и Президентом РФ.) Однако действующим будет тот закон,
который вступил в законную силу. УК РФ вступил в законную силу с 1
января 1997г., что установлено в законе о порядке введения УК РФ в
действие.
12
Статья 9 УК устанавливает, что преступность и наказуемость деяния
определяется законом, действующим во время совершения преступления.
Это означает, что если преступление было совершено до 1 января 1997
г.(время вступления УК в законную силу), то должен применяться старый УК
1960 г. Однако в некоторых случаях может применяться и новый закон
(обратная сила закона), когда он устраняет преступность деяния (в старом УК
оно было, а в новом его нет), смягчает наказание или иным образом
улучшает положение лица, совершившего преступление. Правило обратной
силы нового закона распространяется и на лиц, уже осужденных и
отбывающих наказание по старому закону. Их дела пересматриваются в
соответствии с новым законом.
Часто случается так, что преступление было совершено в одно время, а
последствия наступили позже, например, во время действия нового закона.
Закон устанавливает для подобных случаев правило, что временем
совершения преступления признается время совершения общественно
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления
последствий.
Уголовный закон действует в определенном пространстве. И здесь не
всё просто, ибо существуют принципы такого действия: территориальный,
гражданства, универсальный и реальный.
Территориальный принцип сводится к тому, что все лица,
совершившие преступления на территории РФ, независимо от того являются
ли они российскими гражданами, иностранными гражданами или лицами без
гражданства, несут уголовную ответственность по УК РФ. Исключение лишь
касается дипломатических представителей иностранных государств, которые
пользуются согласно международным договорам, иммунитетом, т.е.
неподсудностью по уголовным делам судом РФ.
Принцип гражданства подключается при привлечении к
ответственности российских граждан за границей. Он заключается в том, что
13
граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства,
совершившие преступления вне пределов РФ, подлежат ответственности по
УК РФ(ч.1 ст.12 УК). Однако, в данном случае выдерживается правило,
согласно которому ответственности по УК РФ подлежат лица, совершившие
за границей деяние, которое является преступлением не только по УК РФ, но
и по закону государства, на территории которого оно было совершено, и если
они не были осуждены в иностранном государстве. Часть 2 ст.6 УК гласит,
что никто не может нести ответственность дважды за одно и то же
преступление (ч.2 ст.6 УК). В случае их осуждения наказание не может
превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом
иностранного государства.
Универсальный принцип исходит из необходимости борьбы с
международными преступлениями (фальшивомонетчеством, угоном
воздушного судна и др.) и касается иностранных граждан, совершивших
указанные преступления за границей. Они могут привлекаться к
ответственности на территории РФ. Но этот принцип может крнкурировать с
институтом выдачи преступников. Для отправления правосудия они могут
быть переданы иностранному государству, если это предусмотрено
международным договором. Однако в соответствии с ч.1 ст.13 УК граждане
РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не
подлежат выдаче этому государству(см. также ст.61 Конституции РФ).
Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве
(ч.3 ст.12) заключается в том, что иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в России, подлежат
ответственности по УК РФ в случаях, когда преступление направлено против
интересов РФ, если эти лица не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к ответственности на территории РФ.
Одним из фундаментальных понятий уголовного права является
понятие преступления. От него зависят и все другие понятия: состав
14
преступления, основания уголовной ответственности, соучастие в
преступлении, стадии совершения преступления и т.д.
Итак, что же такое преступление? Мы не будем вдаваться в
историю понятия преступления, хотя она и представляет определенный
интерес, а начнем с раскрытия его определения в УК РФ 1996 г. Согласно
ст.14 УК преступлением признается совершенное виновно общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
Как видно из определения, первым свойством преступления является то,
что оно есть деяние, т.е. поведение или поступок человека в форме действия
или бездействия, причинившего вред общественным отношениям. Отсюда
ясно, что не признаются преступлением мысли, убеждения, субъективные
качества человека, пусть даже самого отрицательного свойства.
Второй важнейший признак преступления – это его общественная
опасность, т.е. оно должно посягать на интересы личности, общества,
государства. В связи с этим ч.2 ст.14 УК напоминает, что «не является
преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащие
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в
силу малозначительности не представляющее общественной опасности, т.е.
не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности,
обществу, государству».
Третье свойство преступления – это его уголовная противоправность,
означающая, что общественно опасное деяние определяется уголовным
законом как преступление. По сути дела противоправность является
юридическим выражением общественной опасности. Иначе говоря, не
указанное в уголовном законе деяние в качестве преступления, хотя и
общественно опасное, не будет являться преступлением. В связи с этим
Особенная часть УК представляет собой исчерпывающий перечень деяний,
признанных преступлением в данное время на территории России.
15
Четвертый признак преступления, включенный в его законодательное
определение,- это виновность, что означает соответствующее психическое
отношение лица к совершенному им деянию и его последствиям, т.е.
преступление должно быть совершено умышленно или по неосторожности.
Российскому уголовному праву чужд принцип объективного вменения,
признание преступником человека, который не предвидел и по
обстоятельствам дела не мог и не должен был предвидеть последствия своего
деяния.
И, наконец, пятым признаком преступления является его наказуемость,
выражающаяся в установлении уголовным законом возможности
применения наказания за его совершение.
Деяние, не содержащее хотя бы один из названных признаков, не будет
признаваться преступлением.
В зависимости от формы вины и размера наказания (характера и
степени общественной опасности) все преступления законодатель
подразделяет на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает двух лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения
свободы и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание превышает два лишения свободы.
Тяжкими признаются умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения
свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых устанавливается максимальное наказание,
превышающее 10 лет лишения свободы или более строгое наказание.
За помощью обращайтесь в группу https://vk.com/pravostudentshop
«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»
Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!