Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

 

 

 

 


«Конспект по римскому праву»

/ Римское право
Конспект, 

Оглавление

45. Вина, ее степени. Освобождение должника от ответственности.

 

В договорах, заключенных в интересах кредитора, из которых должник никакой выгоды не получал, ответственность наступала лишь за грубую вину. При равной выгоде сторон, при их обоюдном интересе ответственность должника наступала за всякую вину.

 Первоначально ответственность должника носила личный характер, его наказывали физически (пороли, долговая яма). В последствии римляне изменяют физическое наказание имущественным.

По римскому праву ответственность должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, как правило, наступала при наличии вины должника. Под виной понималось несоблюдение того поведения, которое требуется правом, что выражалось в следующем положении: «Нет вины, если соблюдено все, что требовалось» .

Вина в широком смысле слова включала в себя два вида вины: умысел, когда должник предвидит последствия своего нарушения (действий или бездействия) и желает этих последствий, и небрежность, когда он не предвидел, но должен был предвидеть эти последствия. В случае умышленного неисполнения обязательства всегда наступала ответственность. Данное положение носило императивный характер и не могло быть устранено соглашением сторон: «...недействительно соглашение об устранении ответственности за умысел».

Вина в форме небрежности определялась следующим образом: «Вина имеется налицо, если не было предвидено то, что заботливый мог предвидеть».

Источники римского права различали несколько степеней вины в форме небрежности.

Во-первых, грубая вина, грубая небрежность, когда должник не проявляет ту меру заботливости, которую можно требовать от всякого, а в его действиях (бездействии) проявляется «непонимание того, что все понимают».

Во-вторых, легкая вина, когда должником не проявлена мера заботливости, присущая доброму хозяину, заботливому главе семьи. Римские юристы выработали тип заботливого и рачительного хозяина, который служил мерилом степени заботливости должника при исполнении им обязательства и в связи с этим степени его ответственности за вину. Поскольку легкая вина предполагала несоблюдение этого определенного юристами мерила, этот вид вины получил впоследствии вина по абстрактному мерилу.

В-третьих, в отличие от вины по абстрактному критерию римские юристы говорили о третьем виде вины — о вине, определяемой по конкретному мерилу, когда должником не соблюдена та мера заботливости, которую он проявляет в собственных делах.

Вина чаще всего означала, легкую вину, которая проявлялась в отсутствии степени заботливости, присущей доброму хозяину; реже имела место грубая вина, которая практически приравнивалась к умыслу. Умысел и вина объединялись в обобщающем понятии вина в широком смысле этого слова.

Увеличения ответственности обязательства тех лиц, которые занимались чужими делами безвозмездно, не получая никакого вознаграждения, если они сами «навязались» на заключение какой-либо сделки, уменьшение ответственности иллюстрировалось обязательствами, которые или существовали в обоюдном интересе должника и верителя, или же касались собственного интереса должника. В отношении тех случаев, когда обязательство существовало в обоюдном интересе двух сторон, автор подчеркивал, что ответственность за убытки, происшедшие от легкой вины, падала на обе стороны.

По общему правилу, каждый должник обязан был отвечать за убытки, происшедшие от неисполнения обязательства только по его собственной вине. За неисполнение же обязательства по чужой вине или, все равно, за неисполнение его по вине другого должник обязан был отвечать только как исключение из общего правила, в случаях нахождения у него на руках чужих телесных вещей, когда он обязан был отвечать за убытки, происшедшие от их повреждения или похищения третьими лицами, если только похищение не было насильственным, наравне с непреодолимой силой, освобождало его от ответственности.

Должник отвечал за «целость» (сохранность) чужой вещи, в том числе и за действия третьих лиц в отношении этой вещи, в случаях:

а) принятия им возмездно на сохранение вещей в его склад в качестве его хозяина;

б) принятия им в качестве корабельщика или хозяина гостиницы или постоялого двора груза или вещей путешественников;

в) принятия им вещей в качестве поклажепринимателя, или закладопринимателя, или даже и рабочего;

г) принятия им вещей как лицом, ведущим чужие дела без поручения. Впрочем, в указанных случаях договором допускалось как расширение, так и сужение ответственности должника за отношение.

Должник по общему правилу не отвечал за неисполнение обязательства, последовавшее от случая, за особый вид которого считалась также непреодолимая сила, как чрезвычайный, необыкновенный случай, например пожар, наводнение, землетрясение, кораблекрушение, моровая язва, вторжение неприятеля, нападение разбойников и т.п. Но и из этого правила были исключения, когда ответственность все же возлагалась на должника. К числу таких исключений относились следующие случаи. Во-первых, когда случай, сделавший невозможным исполнение обязательства, наступил или по вине должника, или же во время просрочки должником обязательства. Во-вторых, когда соглашением сторон устанавливалась ответственность должника, в том числе и за случайно наступившую невозможность исполнения обязательства. В-третьих, когда в силу случайных обстоятельств не исполнялось обязательство, предметом которого были деньги или вещи, определяемые родовыми признаками. В-четвертых, в случаях обращения должника, действующего в чужом интересе, к занятию такими новыми предприятиями, которыми хозяин обыкновенно не занимается.

В остальных случаях вследствие случайной гибели предмета обязательства должник освобождался от обязанности его исполнения, если обязательство его не было альтернативным, по которому должник мог быть освобожден от исполнения лишь в случае гибели всех предметов указанного обязательства.

Более жесткие и детальные правила устанавливались в отношении ответственности должника, допустившего просрочку исполнения обязательства. Для должника, «впавшего в просрочку», наступали известные важные последствия, которые заключались: в его обязанности возместить верителю убытки, уплатить проценты и предоставить полученные плоды, в обязанности должника отвечать даже за случайные гибель или ухудшение вещи, составляющей предмет его обязательства; в праве верителя по двухстороннему договору отступиться от договора, если принятие просроченного исполнения противно его интересам, однако для того, чтобы такие последствия просрочки в исполнении обязательства могли наступить, римским правом требовалось чтобы должником не только было пропущено назначенное время для его исполнения, но и чтобы обязательство было не исполнено в установленный срок по его вине. От верителя же требовалось сделать должнику напоминание об исполнении обязательства. Такое напоминание заключалось во внесудебном требовании верителя представления должником удовлетворения или платежа по обязательству, которое должно было быть предъявленным должнику до наступления срока исполнения обязательства.

За умысел и грубую вину ответственность наступала без каких-либо исключений, за легкую неосторожность - не всегда.

Римское право знало понятие случая и непреодолимой силы.

·   Случай - это то, что заранее никто не может предвидеть. Если наруше­ние договора было вызвано действием случая, то должник освобождал­ся от ответственности, так как в произошедшем не было его вины;

·   Непреодолимая сила (форс-мажор) - это чрезвычайное и непредотврати-мое при данных условиях обстоятельство (наводнение, землетрясение, война и т. д.).

В отличие от случая форс-мажор нельзя предотвратить, даже если о нем будет известно заранее. Если нарушение условий договора было вызвано действием непреодо­лимой силы, то должник также освобождался от ответственности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???????????????????47. Возмещение убытков.

 

В Риме обязанность возместить убытки являлась преимущественной формой ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Должник был обязан возместить убытки как при нарушении им договорных обязательств, так и при совершении им неправомерных действий, т. е. при совершении деликта. Таким образом, институт возмещения убытков являлся частью обязательственного права вообще, как договорного, так и деликтного.

В древнейшее время неисполнение договора каралось жестокими мерами, направленными против личности должника: продажа в рабство, удержание в темнице, убийство

В классическую эпоху складывается представление об ответственности в виде возмещения убытков, то есть стоимости того, что кредитор потерял из-за неисправности должника. Возмещение убытков постепенно заменяет уплату штрафа (тем более месть) и тогда, когда вред причиняется правонарушением. Следовательно, возникают черты имущественной ответственности, то есть направленной на имущество должника и выражающейся в обязанности возместить причиненные убытки.
При определении объема такой ответственности, то есть размера, подлежащего выплате убытка, классическое право уже исходило не только из номинальной стоимости утраченной вещи (стоимости предмета обязательства вообще), а из той суммарной потери, которую нес кредитор ввиду неисполнения должником обязательства; иными словами, учитывался не только реальный ущерб, но и упущенная выгода. Таким образом, объем подлежащего выплате убытка складывался из реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб определялся как утрата либо порча того, что существовало на момент возникновения обязательства; упущенная выгода - потеря прибыли, интереса ввиду неисполнения обязательства.

Ответственность возлагалась на должника только тогда, когда его поведение (при исполнении договора, в случае причинения вреда) было упречным, то есть содержало признаки вины

Признавалось, что нет вины, когда "лицо соблюдало все, что нужно"; следовательно, под виной в римском праве понималось несоблюдение человеком такого поведения, которое требуется правом при данных обстоятельствах.

По своему характеру убытки могли быть двух видов:

·   Реальный ущерб означал для кредитора потерю того, что уже входило в состав его имущества. Например, по вине хранителя погибло имуще­ство кредитора.

·   Упущенная выгода - это неполученные доходы, которые кредитор полу­чил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Так, если по вине нанимателя погибло строение наймодателя, то неполу­ченная за оставшееся время договора наемная плата является для наймо­дателя упущенной выгодой, которую он вправе взыскать с нанимателя.

Кредитор был вправе требовать с должника возмещения, как реального ущерба, так и упущенной выгоды.

Помимо убытков кредитор вправе был взыскать с должника и проценты. Проценты взыскивались в случае просрочки должником срока испол­нения договора. При просрочке должник отвечал и за случайно наступивший вред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Прекращение обязательств.

 

Прекращение обязательств — утрата силы требований, как кредитора, так и должника.

Способы прекращения обязательств:

·   Смерть лиц, участвовавших в обязательстве, как физическая, так и юридическая; если обязательство носило личный характер, то этим оно прекращалось, безусловно, если имущественный — то прекращалось, если обязанности кредитора и должника не переходила по наследству;

·   Добровольное соглашение кредитора и должника об отсутствии в дальнейшем между ними взаимных нрав и обязанностей. Могло быть достигнуто строго теми же лицами, что заключили обязательство, если оно не было уступлено в порядке цессии: нельзя было согласиться о прекращении обязательств в пользу третьих лиц;

·   Прощение со стороны кредитора, который тем самым отказывался от предполагаемых требований;

·   Давность невостребованная исполнения, которая не была долее общей исковой давности, отсчитываемой с момента, предусмотренного в обязательстве;

·   Исполнение (или платеж). Исполнение должно было быть осуществлено теми же лицами, которые выступали в обязательстве, или какой законом устанавливался для исполнения обязательств соответствующего рода, соответственно содержанию изначального обязательства. Специальное требование римского классического права к исполнению обязательств — соблюдение формы, или процедуры. Если обязательтво возникало вследствие манципации, то и исполнение должно было происходить в тех же формах: 5 свидетелей, весовщик, произнесение торжественных слов и т.п. Если обязательств возникало вследствие nexum (под условием самозаклада), то и исполнение должно было сопровождаться той же символической процедурой и как бы снимать с должника все ранее предполагавшиеся следствия. С распространением права «доброй совести» прекращение обязательств могло быть признано и с исполнением обязательств могло быть признано и с исполнением виде неформального платежа, но должны были представляться юридические гарантии исполнения. Для обязательств, заключенных в письменной форме, устных и тому подобных, можно было прибегнуть к расписке 5 свидетелей исполнения;

·   Зачет — случайная форма прекращения. Зачет обязательств наступал либо по соглашению сторон, либо по исковым требованиям кредитора и должника друг к другу. Абстрактный вид зачета наступал в ситуации, когда кредитор и должник сливались в одном лице (наследовал чье-то имущество). В других случаях зачет обязательств предполагал неформальную сделку или решение суда, но не все обязательства вообще подлежали зачету в любом случае: зачету подлежали обязательства встречные, одного и того же вида, ясные, однородные, зрелые (т.е. с уже наступившим сроком исполнения), действительные. Нельзя было взаимно зачесть обязательство того построить для первого дом, взаимно зачесть требование возместить обиду и выполнить какую-то работу и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Договоры хранения и заклада.

 

Договор хранения (или заклада) — договор, в силу которого одна сторона (хранитель или депозитарий) принимал на себя обязательство хранить переданную ей другой стороной (поклажедателем или депозитантом) индивидуально определенную вещь и возвратить ее в неизмененном и неповрежденном виде по окончании срока хранения.

Предмет договора хранения — индивидуально определенная вещь. Исключение: иррегулярное хранение.

Договор хранения — безвозмездный и реальный договор, считался заключенным с момента фактической передачи вещи на хранение.

По договору хранения вещь передавалась в обладание депозитария, он не становился ни собственником вещи, ни владельцем переданного ему договору имущества. Использование переданного на хранение имущества квалифицировалось как кража со всеми вытекающими последствиями.

Обязанности депозитария:

·   Обеспечить сохранность вещи в течение срока действия договора;

·   Своевременно возвратить переданную на хранение вещь.

Депозитарий отвечал за умысел и грубую неосторожность. Если депозитарий пользовался вещью или не возвращал ее в срок депозитант, был вправе предъявить к депозитарию прямой иск из хранения, удовлетворение которого влекло бесчестье.

Обязанности депозитанта:

·   Обеспечить, чтобы его вещь не причинила ущерба депозитарию;

·   Предупредить депозитария об особых свойствах вещи.

Если хранение вызывало расходы или причинение ущерба депозитарию, он был вправе посредством обратного иска их хранения взыскать компенсацию с депозитанта.

Специальные виды договора хранения:

1. Иррегулярное (необычное) хранение, при котором сданные депозитантом предметы смешивались с однородными вещами депозитария и, обезличиваясь, превращались из индивидуально определенных в определенные родовыми признаками (например, хранение плодов деревьев, зерна и т.д.). В этом случае по требованию депозитанта ему возвращались не те же самые вещи, а такое же количество однородных вещей. Риск случайной гибели в таком договре лежал на депозитарии;

2. Вынужденное хранение возникало, когда депозитант был вынужден немедленно отдать вещь на хранения третьему лицу. Могло быть стихийным бедствием (наводнением, пожаром и т.д.). Так как депозитант был лишен возможности выбрать подходящего депозитария и проверить его добросовестность, депозитарий нес повешенную ответственность:

·   Отвечал за любую форму вины;

·   В случае гибели или повреждения вещи, переданной на хранение, обязан был компенсировать поклажедателю двойную стоимость вещи;

3. Секвестр, в силу которого несколько лиц отдавали вещь на хранение третьему лицу с условием, что она будет возвращена тому или другому лицу в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельства. Применялся в случае спора оправе на вещь. Вещь по договоренности изымалась из владения спорящих и передавалась на хранение незаинтересованному лицу, у которого она находилось до разрешения спора. За хранителем признавалось держание и юридическое владения вещью. Секвестр мог быть установлен по соглашению сторон и по решению суда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Договоры займа и ссуды. Различия между этими договорами.

 

Договор займа — договор, по которому одна сторона (заимодавец) передала другой стороне (заемщику) денежную сумму или вещи, определенные родовым признаками, в собственность заемщику, а заемщик принимал на себя обязанность вернуть такую же сумму денег или такие же вещи по истечении срока, указанного в договоре, или по востребованию

Договор займа — реальный договор, считался заключенным с момента фактической передачи денег или вещей, до передачи соглашение сторон не влекло ни прав, ни обязанностей.

Предмет договора займа — деньги или телесные, находящиеся в обороте вещи, определенные родовыми признаками (зерно, масло кирпич и т.д.). Не признавался заем, например, в отношении обязательств, сервитутов, индивидуально определенных вещей и т.д.

По договору займа вещи передавали в собственность заемщику, причем была необходимости реальная передача вещи в прямое обладание и специальное согласие об условиях займа.

Договор займа заключался в форме:

·   Сделки nexum (в древнейшее время) — путем совершения особого обряда с помощью куска меди и весов, при появлении чеканной монеты — с помощью торжественной формулы;

·   Стипуляция (взаимного обмена торжественными обещаниями);

·   Обыкновенной письменной форме.

Договор займа — односторонний договор, т.е. у заимодавца не было обязанностей перед заемщиком, было лишь право требовать от заемщиком, было лишь право требовать от заемщика возврата определенной договором суммы или вещи; у заемщика не было никаких прав по отношению к займодавцу, но была обязанность вернуть в установленный договором срок вернуть деньги или иные вещи.

Заемщик был обязан вернуть такое же количество вещей такого же качества, какое им было получено.

В случае невозвращения заемщиком займа в срок заимодавец мог предъявить:

·   Иск строго права;

·   Иск о возврате неосновательно обогащения;

·   Иск на взыскание имущества, полученного заемщиком по договору займа.

Заемщик мог предъявить иск о возврате расписки, ссылаясь на непредставление займа.

Риск случайной гибели полученной по договору займа вещи лежала на заемщике.

Договор займа — беспроцентный договор. Проценты могли устанавливаться путем специального указания в договоре или заключения отдельного соглашения. Максимальный размер процентов: 1% в месяц, в праве Юстиниана — 6% в год (для торговцев — 8% в год). Начисление процентов на проценты было запрещено.

Senatusconsultum Macedonianum (I в. н.э.) при Веспасиане запретил получение займа подвластным для себя, за исключением полученного в пределах свободного имущества или одобренного домовладыкой, а также если заимодавец по извинительным причинам не знал о подвластности заемщика.

Разновидность договора займа — морской (или корабельный) заем — заимодавец давал деньги для мореходных и торговых целей. Заемщик принимал на себя обязанность вернуть деньги только в том случае, если корабль благополучно дойдет до места назначения. Риск случайной гибели валюты нес заимодавец, в отношении же купленного на эту валюту товара имело значение, перевозился ли товар на риск кредитора. Договор морского или корабельного займа всегда процентный (максимальный размер — 12%).

Договор ссуды — договор, в силу которого одна сторона (ссудодатель или коммодант) передавала другой стороне (ссудополучателю или коммодатарию) индивидуально-определенную вещь во временное безвозмездное пользование, а ссудополучатель принимал на себя обязанность вернуть ту же самую вещь в неповрежденном состоянии по истечении срока договора.

Договор ссуды — реальный договор, считался заключенным с момента фактической передачи имущества в пользование. Иных специальных условий о пределах и содержании соглашения не требовалось.

Предмет договора ссуды — телесные, незаменимые, индивидуально определенные вещи (дом, участок земли, конкретное орудие труда и т.д.), но необязательно находящиеся в гражданском обороте. Предметом могла быть вещь, запрещенная к обороту, но дозволенная к частному обладанию (например, безнравственная или запрещенная книга). Предметом договора ссуды могла быть и недвижимость, что было важнейшим отличием от договора займа.

Договор ссуды — безвозмездный договор. Возмездное пользование порождалось не ссудой, а имущественным наймом, который вступал в силу уже с момента достижения сторонами соответствующего соглашения и у правомочия нанимателя принудительно истребовать вещь от получившего наемную плату наймодателя.

Хозяйственную выгоду из договора ссуды формально извлекал только ссудополучатель, так как ссуда считалась безвозмездным договором, подобно займу; но, в, отличие от займа, здесь невозможно было скрытое соглашение о процентах, о симуляционной оплате и т.п. Выгоды для ссудодателя должны были составлять предмет особого соглашения — пакта.

Договор ссуды — двухсторонний договор.

Обязанности ссудодателя (коммоданта):

·   Предоставить вещь надлежащего качества, гарантирующего ее хозяйственное использование с выгодой для ссудополучателя;

·   При недостаточном качестве вещи — привести вещь в нормальное состояние (чтобы плуг вспахивал почву, раб, работал, а не болел, и т.д.), или возместить убытки, причиненные этой вещью другому (откармливание рабочего скота до нормального состояния починка повозки и т.д.).

Обязанности ссудополучателя (коммодатария):

·   Пользоваться вещью надлежащим образом, т.е. в соответствии с ее хозяйственным назначением и указаниями договора, и проявлять при этом заботливость хорошего хозяина. Ссудополучатель мог извлекать из вещи доходы и плоды, но не мог передать вещи, переданные ему по договору ссуды, третьим лицам;

·   Вернуть ту же вещь, которая им была получена от ссудодателя, или в срок, или по востребованию;

·   Возместить все возможные ухудшения вещи сравнительно с тем качеством, в каком она была за любую форму вины.

Ссудополучатель нес ответственность за любую форму вины.

Риск случайной гибели вещи, переданной по договору ссуды, лежал на ссудодателе.

Для возмещения вреда, причиненного ссудополучателю и для получения со ссудодателя возмещения некоторых издержек ссудополучатель, мог предъявить обратный иск, который относится к таким издержкам, которые обычно не сопровождают процесс пользования, а носят непредвиденный характер (например, если животное заболело и его пришлось лечить).

Ссудодатель мог предъявить прямой иск.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Договор купли-продажи.

 

Договор купли-продажи — договор, в силу которого одна сторона (продавец) была обязана предоставить другой стороне (покупателю) вещь (товар) в собственность. А покупатель был обязан уплатить продавцу установленную договором денежную цену.

Договор купли-продажи был направлен на переход права собственности и владения от одного лица  к другому на возмездной основе.

 Договор купли-продажи — консенсуальный договор, заключался посредством простого соглашения.

Существенные условия договора купли-продажи —  предмет договора и цена.

Предмет купли-продажи — вещь как телесная (например, дом), так и нематериальная (например, право требования), но не изъятая из оборота. Предметом договора могли быть вещи как уже существующие в натуре, тат и те, которые появятся или поступят в собственность продавца в будущем (договоры под отлагательным условием, т.е. обязательство возникало не с момента заключения договора, а с момента наступления обстоятельств, оговоренных сторонами договора, например созревание урожая).

Случаи предоставления вещи:

·   Продавец был собственником вещи — и покупатель становился этой вещи;

·   Продавец не был собственником — и покупатель не становился собственником вещи, а собственник мог виндицировать вещь.

Признаки цены:

·   Денежные выражения;

·   Определенность — обе стороны правильно оценивали размер цены и были согласны с ней;

·   Реальность — цена должна была соответствовать обычной стоимости аналогичного товара, обращающего на рынке.

Обязанности продавца:

·   Передать покупателю товар, свободный от права любых третьих лиц;

·   Предоставить покупателю об имеющихся недостатках вещи;

·   Передать проданную вещь с принадлежностями и плодами, полученными после заключения договора.

Обязанности покупателя:

·   Приять поставленный ему товар;

·   Своевременно оплатить предоставленный ему товар.

Риск случайной гибели проданного товара лежал на покупателе.

Ответственность продавца:

·   За эвикцию вещи. Эвикция вещи — лишение покупателя права собственности на вещь, полученную от продавца, вследствие отчуждения ее третьим лицом на основании права возникающего до передачи вещи покупателю. Продавец не отвечал за эвикцию, если покупатель знало правах эвикцирующего в момент заключения договора. При эвикции продавец обязан был вступить в дело на стороне покупателя и защищать его, если это не удавалось, он был обязан уплатить покупателю двойную стоимость отчужденного или возместить ему понесенные убытки;

·   За ненадлежащее качество, поставленного товара. По цивильному праву продавец нес ответственность только, когда он обещал покупателю, что вещь не имеет недостатков, в классическую эпоху — если продавец не знал и не мог знать о недостатке товара. В случае приобретения некачественного товара покупатель был вправе предъявить иск о расторжении договора и возврата уплаченный цены или иск об уменьшении покупной цены.

Ответственность покупателя:

·   За неоплату приобретенного им товара продавец взыскивал с покупателя стоимость проданной вещи и проценты за просрочку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Договор найма.

 

Договор найма — консенсуальный договор. В силу которого одна сторона (наймодатель) была обязана предоставить другой стороне (нанимателю) вещь для временного пользования, оказать услуги, выполнить работу, а наниматель был обязан оплатить вещь, услуги или работу. Договор найма — доверительный договор

Существенные условия договора найма  предмет найма и наемная плата.

Наемная плата должна была выражаться в денежной форме. Исключение: при найме земельных участков — в натуральной форме, когда наемная плата вносилась в виде доли от полученного на этом участке урожая. Наемная плата должна была быть: определенной, а не зависящей от усмотрения одного из контрагентов; действительной,  а не мнимой во избежание смешения со ссудой.

Виды договора найма: договор найма вещей, договор найма услуг, договор найма работ, или подряда.

Договор подряда — договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) принимала на себя обязательство выполнить по заданию другой (заказчика, локатора, подрядившего) определенную работу, а заказчик обязывался принять результат работы и оплатить его.

Законом не было определено, должна ли была вноситься наемная плата по договор подряда поэтапно или по окончании работы. Данное положение определялось по усмотрению сторон или обычаем.

Договор подряда имел место, если вещь была изловлена из материала заказчика. Если подрядчик изготавливал вещь из своего материала, то договор подряда рассматривался как купли-продажи. Если материал был предоставлен заказчиком, а подрядчик мог употреблять или выдать другой, имел место иррегулярный договор подряда.

Подрядчик нет ответственность за исполнение договора, но не обязан был производить его лично. Подрядчик был вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, но только он был ответственным перед заказчиком.

Подрядчик отвечала за любую форму вины, в том числе за легкую небрежность. Подрядчик не отвечал за ошибки, произошедшие из-за указаний заказчика, только в том случае, если они требовали специальных познаний.

Риск гибели работы до ее сдачи нес подрядчик, а после сдачи — заказчик. Если исполненная работа погибла или не состоялась без вины подрядчика, наниматель обязан был оплатить ее полностью в соответствии с первоначальным соглашением.

Договор найма услуг, по которому одна сторона (нанявшая) принимала на себя обязательства выполнить в пользу другой стороны (нанимателя)  определенные услуги.

Договор найма услуг — консенсуальный, взаимный, возмездный договор.

Предметом договора найма услуг являлись непосредственно сами услуги. В перечень услуг не входило услуги врачей, учителей, юристов. Они получили гонорар и отвечали лишь за умысел.

Наемная плата — сдельная или поенная — выдавалась после окончания работы.

Договор найма услуг мог быть заключен как не конкретный срок, так и без указания срока. В последнем случае каждая сторона имела право в любое время заявить об отказе от исполнения договора.

Если нанявшийся не мог выполнять обязательство по договору услуг по каким-либо обстоятельствам (например, если нанявший заболел), он имел права на вознаграждения. Если нанявший готов был исполнять услуги, а наниматель по каким-либо причинам этим не воспользовался, нанявший сохранял право на вознаграждение. Если в этом период нанявший получал плату за работу на стороне, эта плата засчитывалась в счет вознаграждения.

Договор найма услуг прекращался с истечением срока, если его действие не продлевалось на неопределенный срок путем молчаливого возобновления. Досрочно договор найма услуг был расторгнут нанимателем досрочно, если нанявший по какой-либо причине выполнял свою работу. Нанявший мог досрочно расторгнуть договор, если не мог принять слуг по не зависящим от него обстоятельствам.

В случае смерти нанимателя договор мог быть возобновлен в отношении егоз наследников, если только услуги не касались личности нанимателя (например, услуги по уходу за нанимателем).

Договор найма услуг в рабовладельческом обществе не мог получить широкого распространения.

Договор найма вещей — договор, в силу которого одна сторона (наймодатель) была обязана предоставить другой стороне (нанимателю) определенную вещь в пользование, а наниматель был обязан уплачивать за это наймодателю определенное вознаграждение (наемную плату) и по окончании действия договора вернуть вещь неповрежденной.

Предмет договора найма вещей — как движимые, так и недвижимые вещи, но при условии, что являются не потребляемыми, так как в противном случае наниматель не мог бы вернуть вещь по окончании договора. Предметом договора мог быть узуфрукт.

Обязанности наймодателя:

·   Своевременно предоставление вещи в пользование;

·   Обеспечение возможности нанимателя спокойно и надлежаще пользоваться вещью. Для этого наймодатель был обязан производить в случае необходимости ремонт переданное внаем вещи, устранять препятствия, которые чинилось третьими лицами нанимателю, самому не чинить никаких препятствий и т.д.

Обязанности нанимателя:

·   Пользоваться вещью в соответствии с условиями договора или ее назначением;

·   Своевременно вносить плату. Если наемная плата была установлена в натуральной форме (например, частью урожая) и наниматель в силу действия непреодолимой силы не мог осуществить платеж (урожай уничтожен вследствие стихийного бедствия), он освобождался от внесения наемной платы.

Если наниматель производил какие-либо улучшения вещи, он имел право на возмещение своих затрат только в том случае эти улучшения были целесообразны. В противном случае наниматель мог только отделить свои улучшения от вещи, но при этом не должно было ухудшаться или повреждения вещи.

Наниматель имел право сдать вещь в субнаем, но ответственный перед наймодателем оставался он. Риск случайной гибели сданного внаем имущества нес наймодатель.

Договор найма вещей — договор с равной ответственностью сторон.

Наниматель нес ответственность за любое повреждение вещи, если это произошло по его вине, в том числе при легкой небрежности, если вещь была повреждена случаной или вследствие непреодолимой силы.

Наймодатель имел право на плату и залоговое право на все внесенные или ввезенные вещи нанимателя и должен был вознаградить нанимателя за досрочное расторжение договора.

Договор найма прекращался с истечением срока. После истечения договора, возможно было молчаливое возобновление договора, когда наниматель продолжал пользоваться имуществом, а наймодатель — принимать поступающую от нанимателя наемную плату. Смерть одной из сторон не прекращала действия договора.

Договор мог расторгаться досрочно:

·   Наймодателем — если у него возникла острая необходимость в сданном в наем имуществе. При значительной порче вещи и если наниматель уклонялся от внесения платы более 2 лет;

·   Нанимателем — если используемая вещь не приносила желаемого результата и в случае передачи вещи с недостатками. В последнем случае наниматель также имел право потребовать уменьшения наемной платы.

При продаже имущества, сданного внаем, продолжение найма зависит от нового собственника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Договор товарищества.

 

Договор товарищества — консенсуальный договор, по которое двое или несколько лиц (товарищей) объединяли свои вклады для достижения общей цели.

Договор товарищества имел юридическую силу, если у товарищей была общая для всех них хозяйственная цель (строительство дороги, управление предприятием и т.д.). Отсутствие общей цели вело к недействительности договора.

Главное условие договора товарищества — согласие всех его участников.

Договор товарищества предполагал обязанность каждого из товарищей внести вклады в товарищество в виде: денег, иного имуществом. Возможно, было сочетание сразу нескольких форм вкладов.

Если вещь, вносимая в качестве вклада, была индивидуализирована, риск случайной гибели этой вещи ложился на всех товарищей сразу после заключения договора; если вещь была определенна родовыми признаками — после ее фактической передачи.

Размер доли не влиял на порядок участия товарища в прибылях и убытках.

Прибыли и убытки ложились на товарищей пропорционально их долям участия. Товарищи могли установить в договре, что какой-либо товарищ участвует в прибыли в большой доле, сем его вклады или чем иные товарищи, а в убытках — в меньшей, и на оборот. Не допускалось, чтобы один или несколько товарищей несли только убытки или участвовали только в прибыли и полностью освобождались от несения убытков.

Члены товарищества сообща управляли общими делами, но могли поручить управление любому из товарищей. Товарищ был обязан внимательно относиться к делам товарищества, а также к интересам других товарищей.

Каждый товарищ, вступая в отношения  с третьими лицами, действовали от своего имени.

Каждый из товарищей был обязан получаемое им  при ведении общего дела имущество относить на общий счет. При  присвоении этого имущества каждому товарищу давался иск, удовлетворения которого влекло бесчестье.

Виды товарищества:

·   Товарищество всех имуществ — товарищество с общностью всего имущества возникало между членами семьи, которые сообща получили наследство и согласились сохранять семейную общность, распространив ее как на наличное имущество, так и на возможные в будущем имущественные приобретения;

·   Доходное товарищество возникало, когда заключившие договор лица объединяли не все свое имущество, а лишь, то которое состояло из первоначальных вкладов и будущих приобретений, основанных на возмездных договорах;

·   Товарищество какого-либо дела. Используемый для совместной деятельности определенного вида (например, торговли), этот договор ограничивался объединением имущества, необходимого для такой деятельности и получаемого в процессе ее осуществления;

·   Товарищество одной вещи или одного дела возникало, когда нужно было объединиться для эксплуатации какой-либо единой вещи (например, земли, раба) или для проведения какого-либо единичного мероприятия (например, морского торгового рейса)

Основания прекращения договора товарищества: смерть одного из товарищей; несостоятельность одного из товарищей; несостоятельность одного из товарищей; отказ какого-либо товарища от участия в договре; достижения постановленной цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????54. Договор поручения.

 

Договор поручения — договор, по которому одна сторона (доверитель), поручала сделать что-либо в своих интересах, а другая сторона (поверенный) безвозмездно принимала на себя исполнение поручения.

Предмет договора поручения — не противоправные действия как юридического характера (заключение сделки), так и фактического  (получение купленной доверителем вещи).

Под этот договор подпадали услуги врачей, учителей, юристов, служителей культа, работников культуры и искусства. Договор поручения использовался и для разрешения проблем по поручению влиятельных лиц.

Признак поручения — безвозмездность, но по желанию доверителя выплачивалось вознаграждение, носившее характер гонорара. В период экстраординарного процесса допускалось принудительное истребование вознаграждения по иску поверенного в размере, установленном решением магистра.

Договор поручения — консенсуальный договор. Факт его заключения подтверждался действия поверенного с ведома доверителя или в его присутствии.

Обязанности доверителя:

·   Возместить поверенному все издержки. Понесенные при исполнении договора. Если доверитель уклонялся от возмещения, поверенный имел право предъявить к нему иск;

·   Возместить поверенному убытки, понесенные по вине поручителя;

·   Принять результат исполнения поручения.

Обязанности поверенного:

·   Довести принятое на себя дело до конца, т.е. поверенный не вправе отказаться от исполнения, если оно возможно. Если поверенный не мог исполнить поручение, он обязан был немедленно сообщить об этом доверителю, чтобы тот мог заменить его другим лицом. Если поверенный не делал этого, он отвечал за причиненный доверителю ущерб;

·   Исполнять поручения в соответствии с его содержанием. Видоизменить поручение поверенный не имел права, даже если это изменения могло бы улучшить положение доверителя. В случае превышения поверенным пределов поручения или совершения им действий без согласия с доверителем доверитель был вправе отказаться от всего для него приобретенного или одобрить действия поверенного;

·   Исполнять поручения лично, если это предусмотрено договором, вправе привлекать к исполнению поручению третьих лиц. Если поверенный прибегал к услугам помощников, он отвечал пред доверителем только за правильный выбор помощников, но не за его действия;

·   Возместить доверителю все убытки, причиненные при исполнении поручения вследствие его неисполнения;

·   Предать доверителю результат исполнения поручения, передать необходимые документы и отличаться перед доверителем. Если поверенный уклонялся от передачи всего приобретенного для доверителя, доверитель имел право предъявить иск из поручения, удовлетворения которого влекло бесчестье.

Договор поручения прекращался:

·   Надлежащим исполнением;

·   Односторонним отказом любой из сторон;

·   Смертью доверителя. Наследники умершего доверителя были обязаны признать все действия, совершенное поверенным до того, как он узнал о смерти доверителя;

·   Смертью поверенного. Наследники умершего доверителя были обязаны продолжать ведение неотложных дел до момента, кока доверитель не сожжет принять их на себя или перепоручить их другому лицу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Безыменные контракты: понятие и типы.

 

Безымянные контракты — контракты, которые возникли после того, как в римском праве сложилась закрытая система договоров (вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные), каждый из которых имел свое значение.

Безымянные контракты защищались претором при помощи словесных форм, используемых для выработки направленного на защиту безменных контрактов иска — иск из предписанных слов:

·   Даю, что дал ты, например, предать вещь в собственность в обмен на другую;

·   Даю, что ты сделал, например, даю вещь за исполнение определенной работы твоим рабом;

·   Делаю, что ты дал, например, отпускаю раба на волю, чтобы получить за это от тебя определенную денежную сумму

·   Делаю, что ты сделал, например, отпускаю на волю раба, что ты освободил своего раба.

Виды безыменных контрактов:

1. Мена — договор, по которому происходил обмен одной вещи на другую. Предметом договора обмен одной вещи на другую. Предметом договора мены не могли быть деньги.

Это реальный договор, он считался заключенным с момента передачи хотя бы одного из обмениваемых предметов. Только исполнивший свое обязательство имел право на иск о встречном исполнении или возврате исполненного.

Если одна сторона предавала вещь, которая ей в действительности не принадлежала и в дальнейшем отсужена у другой стороны, договор признавался незаключенным;

2. Прекарий — безмездное предоставление имущества в пользование одним лицом другому лицу (прекаристу) без указания срока пользования. Возникал между богатым римлянином, который предоставлял прекарий, и малоимущим, зависимым лицом. Прекарий имел односторонний характер, полностью зависел отрешения дающего в пользование (патрона).

Прекарист не имел никаких обязательств и мог быть привлечен к ответственности только за злой умысел при пользовании вещи;

3. Оценочный договор — договор, по которому определенная вещь предавалось одной из сторон другой для  продаж по цене не менее установленной оценки, а другая сторона должна была продать эту вещь по цене не менее той, которая была установлена предающей стороне. И предать ей все деньги либо возвратить вещь, если продать ее не удалось.

Если удавалось продать вещь по большей цене, чем указанно в оценке, продавец мог оставить  разницу себе.

4. Мирная сделка — соглашение об окончательном определении правовых отношений путем взаимных уступок или путем отказа от притязания за вознаграждения. Мировые сделки по алиментам требовали преторского утверждения. Для поручителя мировая сделка была действительно только при его согласии;

5. Дарения с казаком — безвозмездное предоставление дарителем за счет своего имущества какой-либо выгоды одаряемому. Намерение одарить, должно было быть принято одаряемым, без этого можно было быть не одарить, а обогатить. Эта сделка сопровождалась наказом что-либо сделать. Дарение могло быть отменено вследствие неисполнения наказа, грубой неблагодарности; дарение, вольноотпущеннику могло быть отменено в случае рождения у патрона детей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???????????56. Понятие и виды пактов.

 

Пакт — неформальное соглашение, сделка, заключенная в границах права. Например, спустя некоторые время после заключение договора займа стороны могли заключать пакт об уменьшении процентов по данному займу или об изменении сроков возврата займа (в данном случае такой пакт — изменение основного договора).

Первоначально пакты — дополнительные соглашения основному договору, или вытекающие из главного обязательства, или специально согласованные с правом оговорки. Поэтому пакты обязаны только в рамках конкретного договора. Поэтому пакты обязательны только в рамках конкретного договор и только для заключивших его лиц персонально; следующий договор не влек ранее входивших в содержание пакта условий.

В дальнейшем пакты — некоторые определенные, но самого широкого содержания сделки неформального характера. Главное в этих сделках не в соблюдении той или иной другой формы, а в соблюдении интересов сторон и общих требований права в отношении разумности и целесообразности договорного права.

 По общему правилу пакты не имели исковой защиты, но развитие хозяйственного оборота и производства выдвигало новые виды соглашения, которые получили широкое распространение в Риме, поэтому возникла необходимость предоставить некоторым категориям пактов исковую защиту.

Виды паток:

1. «Голые» — не порождающие правовых последствий и не обеспеченные исковой защитой;

2. «Одетые» — имеющие исковую защиту

Виды «Одетых»:

1. Соглашения, дополнительные к договору, защищаемые иском. Цель дополнительного соглашения — внести изменения в юридические последствия главного договора, например, возложить на стороны дополнительные обязанности. Юридическую силу такие пакты получали в том случае, если их присоединяли к главному договору не посредственно в момент его заключения. Пакты, присоединяемые к договору через промежуток времени, защищались исками только в том случае, если ухудшались положения должника;

2. Получившие защиту претора:

·   Обещание уплаты долга — неформальное соглашение, в силу которого одно лицо обязывалось уплатить другому лицу уже существующий долг. Цель — уточнить срок платежа. Должник, как правило, получал отсрочку, если подтверждал чужой долг (принимал обязательство уплатить чужой долг);

·   Соглашение с третейским судьей; соглашение с хозяином корабля, трактирщиком, хозяином постоялого двора о сохранности вещей проезжих; соглашение с банкиром об уплате третьему лице денежной суммы за лицо, заключившее с банкиром пакт;

3. Получившие защиту императорского законодательства:

·   Неформальное соглашение о дарении. В императорский период введено требование совершать судебную инсинуацию актов дарения, т.е. о них заявляли инсинуацию актов дарения, т.е. о них заявляли передом судом и заносили их в реестр. Юстиниан ограничил применение этой процедуры на сумму свыше 500 солидов и установил, что дарении на меньшую сумму получает силу вне зависимости от соблюдения данной формальности;

·   Соглашение между лицами, имеющими спор о праве, о передаче этого спора на разрешение третейского судьи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Обязательства как бы из договоров.

 

Обязательства как бы из договора - это обязательства, которые возника­ли при отсутствии между сторонами договора, однако по своему содер­жанию подобные обязательства были очень сходны с обязательствами, вытекающими из договора.

Основанием возникновения таких обязательств чаще всего были одно­сторонние сделки либо другие юридические факты, не относящиеся ни к договору, ни к деликту.

К как бы договорным обязательствам применялись положения того до­говора, который в наибольшей степени соответствовал характеру воз­никшего обязательства.

Квазиконтракты — обязательства между сторонами, не состоящими друг с другом в договоре, но по своему характеру и содержанию схожи с договорами («как бы из договоров»).

Основными видами как бы договорных обязательств являлись:

1. Ведение чужих дел без поручения — отношения, при котором одно лицо (гестор) вело дело другого лица (хозяина дела) без поручения этого другого лица. Цель; предупреждение ущерба для лиц, не имеющих возможности самим позаботиться о своих интересах.

Необходимы элементы:

·   Ведение чужих дел или совершение действий в чужих интересах. Дей­ствие в чужих интересах могло выражаться как в совершении юридичес­ких, так и фактических действий (например, спасение от пожара чужо­го имущества);

·   На гесторе не было обязанности лично перед хозяином дела совершать определенные действия. Обязанность действовать в чужом интересе могла вытекать из договора или закона (например, договор поручения, опекунство и т.д.);

·   Гестор вед дело за счет хозяина. Это озна­чало, что гестор имеет намерение отнести расходы, возникшие у него в связи с ведением чужих дел, на то лицо, в интересах которого он дей­ствовал;

·   Ведение чужих дел осуществлялось безвозмездно, то есть гестор не по­лучал вознаграждения за свои действия.

Гестор обязан был относиться к делу заботливо. Он отвечал за любую форму вины и должен был отчитываться перед хозяином дела о совершенных действиях.

Хозяин обязан был возместить гестору понесенные издержки, но только в том случае, если действия гестора были хозяйственно целесообразными и отвечали интересам хозяина. Если действия гестора нельзя было признать целесообразными, то хозяин не только имел право на возмещение издержек, но и был обязан, в котором находилось имущество хозяина до вмешательства гестора.

Лицо не могло безосновательно отказать в одобрении действий гестора, если по существу они были целесообразными. Если лицо одобрило действия гестора, то в дальнейшем отношения между ними регулировались по тем же правилам, что и при договоре поручения. По прямому иску заинтересованного лица гестор был обязан компен­сировать убытки, вызванные неправильным ведением дел. По обратно­му иску гестор мог взыскать с заинтересованного лица, произведенные им расходы.

2. Неосновательное обогащение — увеличение или сбережение имущества одного лица за счет другого без надлежащего основания, не соответствующее данным отношениям или противоречащее правовым нормам. Обогащение — приобретение прав собственности, владения, сервитута, права требования, освобождения от обязательства или другие сбережения.

Неосновательное обогащение порождало кондикцию — личный иск о выдаче обогащения. Который носил абстрактный характер, т.е. основание, из которого возникла обязанность ответчика, в нем не упоминалась.

Вилы кондикции:

1. Иск об истребовании неосновательно полученного:

·   О возврате ошибочного уплаченного долга. Необходимые элементы: наличие факта, платежа, совершенного уплатившим лицом с намерением погасить долг; не существование долга, погашение которого имелось в виду лицом, совершим платеж которого; платеж должен быть произведен ошибочно. Деньги всегда возвращаются в полученной сумме, а вещи в натуре, при отсутствии — их стоимость. Риск гибели лежит на плательщике;

·   Об истребовании полученного по не осуществившемуся основанию. Необходимые элементы: предоставление имущественной выгоды одним лицом другом; предоставление выгоды было сделано для определенной цели (например, приданое в связи с ожидаемым раком); неосуществление цели.

2. Иск о возврате полученного посредством продажи:

·   Об истребовании похищенного, предъявляется наравне с виндикационнным иском к похитителю и его наследникам;

·   Об истребовании полученного бесчестящему основанию, например выкупа не давалось, если было на стороне дающего;

·   Об истребовании полученного вопреки запрету, например уплата ростовщических процентов.

Иск из неосновательного обогащения принадлежал только собственнику похищенного имуще­ства и этим отличался от деликтного иска из кражи, который мог быть предъявлен не только собственником, но и иным заинтересованным лицом, например, хранителем вещи.

Ответчиком по иску являлся только вор. Соучастники кражи отвечали по деликтному иску.Вор отвечал и за случайную гибель имущества. Если похищенная вещь погибала, то собственник вправе был требовать денежного возмещения ее стоимости. Размер денежного возмещения соответствовал наивысшей цене, какую имела вещь между похищени­ем и присуждением.

Иск из неосновательного обогащения применялся и в том случае, когда возникшее обязательство не подпадало прямо под понятие ошибочно полученного.Например, передача одним гражданином другому чего-либо по основа­ниям, запрещенным нормами морали (заем у малолетнего).

В этом случае виновное лицо обязано было полностью возместить при­чиненный вред, а не только возвратить незаконно полученное.

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Понятие и виды частных деликтов.

 

Деликт — причинение вреда отдельному лицу, его семье или имуществу вследствие прямого или косвенного нарушения прав этого лица с возникновением обязанности возместить вред.

Частный деликт — нарушение прав и интересов отдельных частных лиц, порождающее обязательство лица, совершившего деликт, уплатить потерпевшему штраф или возместить ущерб. Система деликтных обязательств характеризовалась тем, что существо­вал исчерпывающий (закрытый) перечень случаев, из которых они воз­никали, и в то же время не было установлено общего правила о том, что любое действие, нарушающее чьи-либо права, порождало обяза­тельство возместить причиненный им вред. 

Элементы деликта:

·   Объективный вред, причиненный незаконным действием одного лица другому;

·   Вина лица, совершившего деликт;

·   Признание со стороны действующего права данного правонарушения деликтом, т.е. установление в законе правовых последствий данного деяния.

Виды деликтов:

1. Обида по римскому классическому праву - это любое умышленное и противоправное нанесение одним лицом личной обиды другому лицу. Личная обида понималась очень широко и фактически включала все пра­вонарушения, направленные против личности. Обида могла быть нанесена как физическим действием (например, те­лесное повреждение), так и словом (например, оскорбление). Обида причиняла только физический или моральный вред, но не иму­щественный. Необходимый элемент обиды — намерение обидеть Ответственность за личную обиду была первоначально установлена в виде строго фиксированных сумм штрафа, которые судья не имел пра­ва изменить. Со временем конкретный размер штрафа стал определять сам судья:

·   Повреждение конечностей тела — каралась по принципу талиона, если стороны не договаривались о выкупе;

·   Повреждение внутренней кости — каралось штрафом 300 ассов за свободного и 150 ассов за раба;

·   Другое оскорбление отношения к человеку — размер штрафа определялся судом исходя из обстоятельств дела.

2. Кража личного имущества — всякое противозаконное корыстное посягательство на чужую вещь (хищение, присвоение растрата  и т.д.) Влечет или штраф, или уголовное преследование. Потерпевший имел право предъявить виндикационный иск или иск о возврате похищенно­го. Последний иск был выгодней потерпевшему, так как в этом случае ему не нужно было доказывать свое право собственности на вещь. Кро­ме того, потерпевший мог также требовать уплаты ему штрафа в раз­мере двойной стоимости вещи. Если вор был застигнут с поличным, то размер штрафа увеличивался вдвое. В таком же размере отвечали и со­участники кражи (кумулятивная ответственность);

3. Повреждения или уничтожение чужого имущества. По закону Аквилия 287г. до н.э. в случае убийства чужого раба или животного виновный обязан был уплатить за него высшую цену, какую они имели на протяжении предшествующего года, возмещались и косвенные убытки. В случае повреждения чужого раба, животного или иной вещи виновный обязан уплатить высшую цену, какую они имели на протяжении последнего месяца. Ответственность наступала не только в случае физического причинения вреда имуществу, но и в иных случаях (например, оставление чужого раба без пищи). Виновный отвечал за всякую свою вину, в том числе и за самую легкую небрежность.

 

 

 

 

55 . Понятие и виды обязательств как бы из деликтов.

 

В ряде случаев в результате противоправного поведения лица возникало обязательство, которое не подпадало ни под один из предусмотренных нормой права деликтов. Подобные обязательства принято называть как бы деликтные. В римском праве такого названия не было, оно впервые появилось лишь в Дигестах Юстиниана (V век н. э.).

Квазиделикты (обязательства как бы из деликтов) — обязательства, порождающие ответственность, как при деликтах, возникающие из обстоятельств, которые не могли быть подведены под понятие деликта, либо вследствие отсутствия необходимого элемента, либо вследствие осложнения моментами, выходящими за пределами деликта.

Виды квазиделиктов:

·   Ответственность судьи за умышленно неправильное или небрежное разрешение судебного дела или за нарушение каких-либо судейских обязанностей. Судья обязан был возместить причиненный ущерб в полном объеме;

·   Ответственность лица, из дома которого что-нибудь выброшено или вылито на улицу. Выбрасывание или выливание могло иметь место из дома или из лавки, из телеги или с корабля в любое место, де публика в данное время имеет обыкновение обращаться. Пострадавшее лицо (пострадавшее лично или понесшее ущерб в результате, например, гибели раба, животного) могло предъявить иск о взыскании двойной стоимости ущерба или штрафа. За ранение свободного человека взыскивался штраф, размер которого определялся судом. За причинение смерти свободному человеку взыскивался штраф в раз­мере 50000 сестерциев.

·   Ответственность хозяина, если у этого дома что-нибудь было повещено или поставлено так, что могло причинить вред прохожим. Подвешенная на здании вещь могла угрожать здоровью любого челове­ка, поэтому иск мог быть предъявлен любым лицом и независимо от факта причинения или не причинения вреда ("популярный иск"). Размер уплачиваемого штрафа 10000 сестерциев;

·   Ответственность хозяина корабля, гостиницы или постоялого двора за кражу, совершенную их слугами на корабле, в гостинице или постоялом дворе по отношению проезжающим. Хозяин был обязан возме­стить двойную сумму причиненного ущерба.

 

 

???? 60. Понятие, значение и виды наследования.

 

Наследование — переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.

Наследство — преемство всех прав наследователя в частноправовой сфере. Не подразумевается понятием наследства преемство в сфере публичных прав и публично-правового статуса. Вместе с наследством переходили обязанности, но опеке попечительству. Наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе те, о которых он имел точного представления или даже вовсе е знал.

Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. Оно было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: она могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад — принести плоды, стадо — потерять в весе и т.п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе не правовые).

Наследование, возможно, было или по завещанию, или по закону (если завещание не составлено, признано недействительным или наследник, назначенный в завещании, не принимал наследства). Особенность римского наследственного права — недопустимость сочетания этих двух основанной в наследовании после одного и того же умершего лица. Недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону.

Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону.

Римское право различало понятия открытия наследства и вступления в наследство.

Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. С этого момента у наследников возникает право на получение наследства.

Вступление в наследство - это выражение желания принять наследство.

Собственником наследуемого имущества наследник становился не в момент открытия наследства, а только после его принятия.

Наследование — универсальное преемство. Это значит, наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал. Наследство подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременений, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву занимал то же правовое положение, что было у наследователя к моменту его смерти, и воспринимал всею сложившую ситуацию в целом. Принцип универсальности наследства был главным элементом, определяющим содержание наследства с точки зрения права.

Сингулярное преемство — предоставление лицу отдельных прав — легаты или завещательные отказы. Наследователь мог в своем завещании возложить на наследника обязанность выдать что-либо тем или другим лицам. Такие отказы давали этим лицам только известные единичные права, не возлагая на них ни прав, ни обязанностей наследника. Лицо, в пользу которого назначен легат, являлся преемником наследодателя, в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и получение легата не сопровождалось ответственность за долги наследодателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Наследование по завещанию.

 

Завещание — распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание — односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т.д.

Условия для совершения завещания:

·   Способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т.д.

·   Соблюдение установленной законом формы завещания;

·   Надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания:

·   Совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;

·   Завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»

·   Завещание посредством весом и меди или манципации — завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток, завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию.

Виды завещания:

·   Устные — вышеперечисленные;

·   Письменные — воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;

·   Публичные — завещание, заявленное перед судом, и завещателя и семи свидетелей.

Завещание ничтожно в случае:

·   Отсутствие у завещателя активной завещательной правоспособности;

·   Соблюдение формы завещания;

·   Составление нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;

·   Отсутствие действительного назначения наследника;

·   Совершения под заблуждением, принуждением или обманом;

Завещание недействительно:

·   Вследствие отмены его завещателем, которая в древнее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения (срывом с них печатей);

·   Если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;

·   Если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;

·   Если наследники умрут раньше завещателя;

·   Если наследники не примут наследства;

·   Если завещании нарушают интересы необходимых наследников.

Обязательная доля - это часть наследственного имущества, которая пе­реходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой заве­щать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство доставалось совершенно случай­ным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными.

Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения. Сперва практика судов признала право на обязательную долю за "сво­ими" наследниками завещателя, то есть за его детьми. Претор распрос­транил данное правило и на эманципированных детей.

В классический период право на обязательную долю получили также все нисходящие и восходящие родственники завещателя. Размер обязательной доли составлял 1/4 того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с 1/4 до 1/2. Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том слу­чае, если у завещателя была на то уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась судом. Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для ли­шения права на обязательную долю (например, создание опасности жизни завещателя).

Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обяза­тельную долю, то сперва такое завещание могло быть признано недей­ствительным полностью. В классический период завещание могло быть признано недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Наследование по закону.

 

Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после себя завещания или в случае утраты силы завещания.

В эпоху Законов XII Таблиц существовали три очереди наследников:

1. Лица, находившиеся в момент смерти наследодателя, непосредственно под его властью (т.е. дети; его внуки в случае смерти подвластных детей; усыновленные; жена в случае брака «с наложением руки»), а также те, которые были зачаты в этот момент;

2. Ближайшие по степени родства, т.е. при отсутствии собственной семьи у умершего призываются его братья и сестры, а также мать. Если она состояла с отцом покойного в браке Cum manu, — т.е. лица, находящиеся во второй степени агнатического бокового родства с покойным;

3. Родичи, если не было агнатов.

Преторским эдиктом о bonorum possessio было установлено, что в случае неприятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно было открываться следующим за ним по порядку.

Претор в своем эдикте установил четыре очереди наследников:

1. Все цивильные наследник, подвластные paterfamilias  и эмансипированные;

2. Цивильные наследники и агнаты (не эмансипированные);

3. Ближайшие когнаты по порядку степеней вплоть до 6 степени родства, включительно, а из лиц 7 степени только дети, троюродные братья и сестры. В этой очереди наследуют также дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;

4. Переживший супруг.

Основной принцип юстиниановской системы — наследование когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему и с соблюдением порядка призвания к наследованию. Два  порядка наследования по закону: обыкновенный и особый.

Обыкновенный порядок наследования основан на родстве и супружеской вязи и определятся четырьмя очередями:

1. Десценденты, т.е. нисходящие умершего — сыновья и дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т.д. Раздел наследства происходит поколенно, дети раньше умершего отца получают все вместе ту часть, которую получил бы их родитель, и делят ее между собой поровну;

2. Ближайшие по степени асцендентов. Т.е. восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабки и т.д.; если есть отец и дед, призывается только отец), а также полнородные родственники братьев и сестер его и детей от ранее умерших братьев и сестер. Наследники этого класса делят наследство поровну. Дети же ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют восходящие, то наследство делится: одна половина идет восходящим по отцовской линии, а другая — восходящим по материнской линии;

3. Не полнородные братья и сестра покойного, и их дети, причем последние получают также все вместе часть, следовавшую их умершим родителям;

4. Остальные боковые родственники по порядку близости степени без всякого ограничения, лишь бы только можно было доказать родство. Ближайшая степень отстраняет дальнейшую; близкие делят между собой поровну.

Особый порядок наследования имеет место, когда имеет право на получение доли наследства независимо от того, кто является наследником в остальной части имущества (например. вдова может требовать выдачи четвертой части наследства).

Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось вымо­рочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому ста­новилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться госу­дарству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые при­надлежали к какой-либо организации (церковь, совет, монастырь т. д.), в этом случае имущество отходило этим организациям.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. На­пример, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследни­ки приобретали наследственные права на общих основаниях (например, сыновья), а другие - в силу права представления (например, внуки), прин­цип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца осталось, например, три сына и четыре внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех

Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пере­жили наследодателя. Такое наследование необходимо отличать от на­следственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия - это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наслед­ники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Римское право сперва не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого не­передаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним го­дом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

 

 

 

 

 

 

 

 

??? 63. Принятие наследства.

 

Наследство открывалось со смертью наследователя. В этот же момент определялись лица, призываемые к наследству. Но они не приобретали права на наследственное имущество, пока не вступали в наследство.

За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу — лежачее наследство. В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным, любое лиц, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числи за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Наследники по закону считались вступившими в права наследства помимо их воли. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актам или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление, использование наследственного имущества и т.д.).

Для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для объявления о принятии завещанного. Отсутствие таких действий или заявлений подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа наследников по завещанию или по закону.

Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца с участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц). Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания.

Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам — наследственная трансмиссия.

Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследователя (наследование по праву представления).

Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли. Требования и долги неделимые создавали солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

При наследовании нескольких сонаследников имела место обязанность присчитать к подлежащей разделу наследственной массе некоторые виды своего собственного имущества.

Принятие наследства - это одностороннее действие наследника, озна­чающее его желание вступить в наследство. Дети умершего становились его наследниками автоматически, и им не надо было совершать каких-либо действий по принятию наследства.

Существовали два способа принятия наследства:

·   прямое волеизъявление наследника;

·   фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им на­следства. Например, наследник начинает платить по долгам наследодателя.

Срок для принятия наследства установлен не был. Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа - прини­мает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени на­следник должен был дать ответ. Если ответа не последовало, то это рас­сматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство.

Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и стано­вилось правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое пра­вопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо, то есть наследник отвечал по дол­гам не в пределах полученного им наследственного имущества, а всем принадлежащим ему имуществом.

Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими наследства.

В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня от­крытия наследства произведет опись и оценку наследственного имуще­ства, то его ответственность ограничивается размером полученного на­следства

Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

Отказ от наследства приводил к нескольким последствиям:

·   наследство переходило к подназначенному наследнику;

·   наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их от­сутствии - к другой;

·   наследство могло перейти к наследникам по закону;

·   при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным.

·   Наследственное имущество полностью сливалось с личным имуществом наследника.

Это могло ущемить интересы кредиторов умершего, так как у наследни­ка могли быть свои собственные кредиторы, и если задолженность на­следника была большой, то кредиторы наследодателя могли не получить удовлетворения из-за конкуренции с кредиторами самого наследника.

Для защиты интересов кредиторов умершего преторским эдиктом было введено право кредиторов требовать отделения наследственной массы от личного имущества наследника. В результате становилось возможным, чтобы наследственное имущество в первую очередь шло на удовлетво­рение требований кредиторов умершего. Кредиторы наследника подобного выдела требовать не могли.

Необходимость в судебной защите наследника могла возникнуть в слу­чаях, если кто-то:

·   не признавал тех прав, которые входили в наследство (например, оспа­ривал право собственности умершего на какое-либо имущество);

·   своими действиями нарушал права лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания).

В первом случае наследник имел те же иски, что и наследодатель. Наследник мог, например, предъявить виндикационный иск, если кто-то удерживал вещь из состава наследства. Если лицо не признавалось имеющим право на наследование, то оно могло предъявить иск об истребовании наследства. Данный иск по сво­ему характеру и последствиям был аналогичен виндикационному. Преторский наследник получал для своей защиты преторский интер­дикт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Легаты и фидеикомиссы.

 

Легат (завещательный отказ) — распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-либо права или иной выгоды за счет наследственного имущества (например, с помощью легата устанавливалось право легатария на известную или определенную вещь наследователя). Легатарий — преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства (сингулярный характер преемства легатария). Получение легата не сопровождалось ответственность за долги наследователя.

Легат приводил к сингулярному правопреемству, то есть преемник по­лучал не вес, а лишь отдельные права наследодателя. В практике нередко встречались случаи, когда легаты составлялись без соблюдения формы завещания, а распоряжением на случай смерти, не содержащим в себе назначение наследника.

Так как преемник получал лишь отдельные права, а не долю в наслед­стве, он не становился ответственным по долгам наследодателя.

Существовало несколько видов легатов. Основные:

·   "легат по виндикации" устанавливал право собственности легатария на определенную вещь завещателя. Легатарий защищал свои права при помощи виндикационного иска;

·   "легат из обязательства" предоставлял легатарию обязательственное право требования от наследника исполнения воли завещателя. Он воз­никал, если на наследника было возложено обязательство передать что-то легатарию. При данном виде легата легатарий защищал свои права с помощью обнзачсльственного иска к наследнику.

Легат приобретался в два этапа:

Первый возникал после смерти наследодателя. Его значение заключалось в том, что если легатарий пережил наследо­дателя, то его право ни получение легата само становилось способным переходить по наследству. Поэтому если легатарий умирал, не успев получить легата, то ею право переходило к его наследникам.

Второй этап - это момент принятия наследства наследниками. С этого момента легатарий или его наследники получали право требо­вать осуществления своих прав. При отказе наследников они могли по­дать соответствующие иски.

Видов: легатов:

·   Устанавливался посредством слов, например: «Отказываю и даю Тицию раба Стиха». Лицо, которому отказано, получало в момент принятия наследства наследником сразу право собственности на отказанную вещь или право на сервитут и могло в случае невыдачи предъявить прямо виндикационный иск;

·   Назначался в форме «наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то». Вследствие этого легата на наследника возлагалось обязательство исполнить то, что отказано, — обязательство;

·   Наследник обязывался только позволить легатарию взять отказанную вещь;

·   Возможно не только в пользу одного из сонаследников: одному из них отдается какая-либо вещь не в счет его наследственной доли. Это легат возможен и в пользу третьих лиц, причем эти лица имели те же права.

В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой, исполнять их было, делом совести наследника. Отсюда произошло название этого распоряжения — фидеикомисс — «поручение совести». В период принципата они получили юридическую защиту и стали подобны легатам. Однако путем фидеикомисса можно было возложить наследника обязанность выдать другому лицу все наследство или его долю; вся ответственность по обязательствам лежала на наследнике. Позднее в случае фидеикомисса наследник мог оставить четверть наследства, а лицо, получившее часть наследства, отвечало за долги наследства.

Фидеикомисс мог быть возложен на наследника, как по завещанию, так и по закону; он мог быть, затем утвержден в последующем завещании. Какой-либо формы для них не требовалось: они могли быть установлены даже простым кивком головы. Как правило, фидеикомиссы оставлялись в виде письма на имя наследника.

Фидеикомиссы - это поручение наследодателя наследнику передать ка­кое-либо имущество и трс'и”сму лицу. Фидеикомиссом часто именовалось и само имущество, которое надлежало передать.

Фидеикомисс возникал в том случае, когда легат был составлен с наруше­нием норм римского права и, следовательно, не имел юридической силы (например, легат возлагался на наследника по закону, что не допускалось). В эпоху республики подобные распоряжения, в отличие от легатов, не пользовались юридической защитой, и их исполнение целиком зависело от доброй воли наследника.

С эпохи принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали во многом совпадать с легатами. Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом:

·   фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завеща­нию, но и на наследника по закону;

·   фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.);

·   фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

Первоначально фидеикомисс, как и легат, приводил к сингулярному правопреемству. Это было невыгодно наследникам, так как именно они оставались ответственными по долгам умершего, несмотря на то что передавали часть наследственного имущества по фидеикомиссу третье­му лицу. В связи с этим было установлено, что, если лицо получило в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю на­следства, оно в соответствующей доле становилось ответственным за долги наследодателя. С этого времени фидеикомисс мог приводить и к универсальному правопреемству (универсальный фидеикомисс). В праве Юстиниана сохранились только универсальные фидеикомиссы. Фидеикомиссы, которые приводили к сингулярному правопреемству, были объединены в одну группу с легатами.

Легаты получили в Древнем Риме очень широкое распространение, и нередко завещатели устанавливали столько легатов, что наследникам почти ничего не доставалось из наследственного имущества. В интересах наследников были введены ограничения легатов. Первоначально установили, что нельзя назначать легаты размером свы­ше 1000 асов каждый и при этом ни один легатарий не должен был получить больше, чем наименее получивший наследник. Данного ограничения оказалось недостаточно, так как наследственное имущество могло быть существенно уменьшено путем назначения боль­шого числа мелких легатов.

В связи с этим законом Фальцидия (I век до н. э.) были введены более жесткие ограничения:

• наследник получил право не выдавать в качестве легатов более трех чет­вертей полученного им наследства;

• четверть наследства, оставшегося после погашения долгов наследодателя, должна была поступить наследнику (так называемая Фальцидиева четверть).

 



0
рублей


© Магазин контрольных, курсовых и дипломных работ, 2008-2024 гг.

e-mail: studentshopadm@ya.ru

об АВТОРЕ работ

 

Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!